Odůvodnění
č. j. 65 Ad 1/2025-31
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu
JUDr. Michala Jantoše a soudkyň Mgr. Barbory Berkové a JUDr. Markéty Fialové ve věci
žalobkyně: S. B. D. s.r.o., IČO X
sídlem S. n. 331, X H.
zastoupená advokátem Mgr. Vítězslavem Zdeňkem
sídlem Mlýnská 938/4, 779 00 Olomouc
proti
žalované: Česká správa sociálního zabezpečení
sídlem Křížová 25/1292, 150 00 Praha
o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 9. 10. 2024, č. j. 10000/7764892/24/351/NR
ve věci přestupku,
takto:
I. Žaloba se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
A. Vymezení věci a obsahu podání
1. Územní správa sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, Okresní
správa sociálního zabezpečení Přerov (dále jen „správní orgán I. stupně“) rozhodnutím ze
dne 24. 7. 2024, č. j. 48010/064415/24/010/Be uznala žalobkyni vinnou ze spáchání celkem
17 přestupků upravených v § 54 odst. 3 písm. j) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a
provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provádění
sociálního zabezpečení“), kterých se měla dopustit tím, že jako zaměstnavatel v zákonem
stanovené lhůtě nepředložila evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) za celkem 17
Shodu s prvopisem potvrzuje M. Ch.
2 65 Ad 1/2025
zaměstnanců (blíže viz výrok rozhodnutí správního orgánu I. stupně). Za tyto přestupky jí
uložil pokutu ve výši 17 000 Kč a povinnost nahradit náklady správního řízení. Žalobkyně
proti tomuto rozhodnutí brojila odvoláním, které žalovaná napadeným rozhodnutím
zamítla.
2. Žalobkyně se nyní domáhá zrušení napadeného rozhodnutí a namítá, že:
a) v řízení předložila plnou moc její zástupkyně, té správní orgán nedoručil poučení o
procesních právech, v důsledku čehož nebyla žalobkyně poučena o možnosti nahlédnout
do spisu a žádat o nařízení ústního jednání, na kterém mohla vznést námitky jako nyní
v žalobě. Ty v důsledku toho mohla vznést až v odvolacím řízení.
b) žalovaná odůvodnila jen velmi obecně, jak jednání žalobkyně ohrozilo plnění úkolů
žalované. Odůvodnění materiální stránky přestupku je paušální, netýká se případu
žalobkyně a je proto nedostatečné. V této věci materiální stránka přestupku chybí,
protože nedošlo k žádnému škodlivému následku. Žalobkyně sama svou povinnost
dodatečně splnila, dříve než došlo k zahájení kontroly. Proto by měl být aplikován
institut účinné lítosti upravený v § 33 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „TrZ“).
c) výše pokuty je nepřiměřená, protože v obdobných případech ukládá správní orgán I.
stupně pokuty nižší, tím došlo k porušení § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Žalobkyně poukázala na to, že v její
věci jsou zásadní skutečnosti: první porušení zákona, 17 nepředložených ELDP, prodlení
v rozmezí od 9 do 11 měsíců, zaslány bez předchozí výzvy, pokuta 17 000 Kč. V případě
rozhodnutí OSSZ Olomouc (před sloučením OSSZ) ze dne 5. 11. 2019, č. j.
48006/107715/19/010/PP se jednalo o první porušení zákona, 96 nepředložených ELDP,
zpoždění v rozsahu 2 měsíců až 2 let, předloženy v průběhu kontroly, pokuta 25 000 Kč.
V případě rozhodnutí OSSZ Olomouc ze dne 3. 9. 2019, č. j. 48006/85876/19/010/PP se
jednalo o první porušení zákona, 107 nepředložených ELDP, prodlení 1 měsíc až 2 roky,
předloženy v průběhu kontroly, pokuta 25 000 Kč. V jiných případech, které jsou
závažnější, tak byly uloženy pokuty jen o málo vyšší než v případě žalobkyně.
Rozhodnutí správního orgánu I. stupně je stran pokuty nepřezkoumatelné, protože
neobsahuje úvahy týkající se povahy a závažnosti přestupku.
3. Žalovaná ve svém vyjádření navrhla žalobu zamítnout a uvedla, že v rozhodnutí odůvodnila
společenskou škodlivost jednání žalobkyně. Domněnka žalobkyně, že pokud nedošlo
k zániku zaměstnavatele, sporu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem či k potížím při
stanovování výše důchodu, nemohlo jednání žalobkyně negativně ovlivnit činnost žalované,
je mylná. Lhůta pro splnění zákonem stanovených povinností se musí dodržet bez ohledu
na to, kdy budou zaslané údaje využity. To totiž může nastat kdykoliv. Institut účinné lítosti
se vztahuje na zánik trestní odpovědnosti a pouze ve vztahu k taxativně uvedeným trestným
činům. Analogická aplikace na přestupky není možná. K výši pokuty se žalovaná vyjádřila
v napadeném rozhodnutí. Žalovaná dále uvedla, že v roce 2019 měla každá OSSZ jinak
nastavená pravidla pro správní trestání. Dle žalované nelze vycházet jen z počtu
neodevzdaných ELDP a aritmeticky stanovit pokutu na jeden ELDP. Při ukládání sankce se
zohledňuje více kritérií. Správní orgán I. stupně zohlednil, že žalobkyně sama napravila
závadný stav. K namítané vadě řízení žalovaná uvedla, že poučení o procesních právech ze
dne 9. 7. 2024, jehož součástí je poučení dle § 36 správního řádu a také dle § 80 odst. 2 zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“),
bylo žalobkyni doručeno dne 10. 7. 2024. Plnou moc k zastupování I. H. žalobkyně
Shodu s prvopisem potvrzuje M. Ch.
3 65 Ad 1/2025
nepředložila. Bylo doloženo pouhé sdělení k zastupování, které nemělo požadované
náležitosti.
4. V replice žalobkyně znovu zdůraznila, že žádný konkrétní škodlivý následek její jednání
nemělo. Institut účinné lítosti by se měl analogicky aplikovat u posuzování materiální
stránky přestupku, a tedy i vzniku škodlivého následku. Odstranění škodlivého následku
přestupku, v tomto případě dobrovolné doložení ELDP, způsobuje, že společenská
škodlivost přestupku chybí. Dle žalobkyně je nerozhodné, že v jí odkazovaných rozhodnutí
ukládala pokutu OSSZ Olomouc. Úředníci budou pořád stejní. Právní nástupce je vázán
praxí právního předchůdce. Navíc nadřízený orgán byl vždy společný. Vzhledem
k argumentaci žalované o rozdílných kritériích žalobkyně navrhla, aby si soud žalobkyní
označená rozhodnutí vyžádal a provedl je k důkazu, aby bylo možné posoudit, zda žalovaná
postupovala dle § 2 odst. 4 správního řádu a uložila pokutu v přiměřené výši. Závěrem
žalobkyně uvedla, že si není vědoma, že by jí bylo poučení ze dne 9. 7. 2024 doručeno,
rozhodně nebylo doručeno její zástupkyni. Žalobkyně spoléhala na to, že právě zástupkyně
za ní bude v řízení jednat. Plná moc, kterou zástupkyni udělila, byla zcela dostačující. Pokud
ne, měla být vyzvána k odstranění vad. Doručením poučení žalobkyni nemělo dle § 34 odst.
2 správního řádu vliv na běh lhůt k uplatnění procesních práv.
B. Posouzení věci krajským soudem
5. Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů dle § 75 odst. 2
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“),
přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalované
(§ 75 odst. 1 s. ř. s.). V souladu s § 51 odst. 1 s. ř. s. rozhodl soud bez jednání.
K procesním námitkám
6. V rámci této námitky je předně nutné odpovědět na otázku, zda je sdělení žalobkyně
obsažené v odporu ze dne 25. 6. 2024 řádnou plnou mocí.
7. Podle § 33 odst. 1 správního řádu platí, že účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění
k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže
věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Odst. 2 dále stanoví, že zmocnění
může být uděleno a) k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení, b) pro celé
řízení, c) pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo
bez omezení v budoucnu; podpis na plné moci musí být v tomto případě vždy úředně ověřen
a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu, popřípadě
udělena do protokolu, nebo d) v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona.
8. Podle § 34 odst. 2 správního řádu platí, že s výjimkou případů, kdy má zastoupený něco v řízení
osobně vykonat, doručují se písemnosti pouze zástupci. Doručení zastoupenému nemá účinky pro
běh lhůt, nestanoví-li zákon jinak. Odst. 3 téhož ustanovení stanoví, že v pochybnostech
o rozsahu zastoupení platí, že zástupce je oprávněn vystupovat jménem zastoupeného v celém
řízení.
9. Žalobkyně v podání ze dne 25. 6. 2024, kterým podala odpor vůči příkazu ze dne 17. 6. 2024,
uvedla: Dále sdělujeme, že si k našemu zastupování v řízení volíme zmocněnce – I. H., nar. X,
bytem X.
10. Krajský soud nesouhlasí s žalovanou, že by se nejednalo o řádnou plnou moc. Povahou
podobných plných mocí se zabýval rozšířený senát NSS, který v rozsudku ze dne 26. 3. 2024,
Shodu s prvopisem potvrzuje M. Ch.
4 65 Ad 1/2025
č. j. 2 As 103/2023-47, č. 4599/2024 Sb. NSS dospěl k závěru, že písemná plná moc
předkládaná účastníkem řízení k prokázání zmocnění k zastoupení podle § 33 odst. 1
správního řádu nemusí být vyhotovena na samostatné listině a nemusí být opatřena přijetím
(akceptační doložkou) ze strany zmocněnce či podpisem zmocněnce. Pokud účastník řízení
předloží plnou moc jako součást podání a bez podpisu zmocněnce, nemůže to samo o sobě
založit pochybnosti správního orgánu o zastoupení a není to důvodem k tomu, aby účastníka
řízení či jeho zmocněnce vyzval k odstranění vad plné moci (odkázat lze zejména na odst.
40 zmíněného rozsudku, kde je uvedeno, že z hlediska náležitostí plné moci obstojí i
formulace Pro další řízení jsem si zvolil coby svého zástupce advokáta Mgr. K. F., zapsaného
v matrice ČAK pod č.: X která je velmi podobná té, kterou užila žalobkyně v nynější věci).
11. Výše citované sdělení žalobkyně tedy představuje plnou moc ve smyslu § 33 správního řádu.
Krajský soud nesouhlasí s tím, že by byl sporný rozsah zmocnění. Žalobkyně plnou moc
učinila součástí odporu v přestupkovém řízení a uvedla, že si k zastupování v řízení volí
zmocněnkyni. Z ničeho nevyplývá, že by měla být plná moc jakkoliv omezena co do
rozsahu zastoupení. Proto i při zohlednění pravidla upraveného v § 34 odst. 3 správního
řádu bylo namístě považovat plnou moc udělenou pro celé řízení ve smyslu § 33 odst. 2
písm. b) správního řádu. Pokud snad měl správní orgán I. stupně pochybnosti o rozsahu
zmocnění, měl konkrétní výzvou vyzvat žalobkyni k odstranění pochybností o rozsahu
zastoupení. To však neudělal, když v poučení ze dne 9. 7. 2024 žalobkyni toliko vyzval
k předložení plné moci. Tu však žalobkyně předkládat nemusela a o případných vadách plné
moci ze dne 25. 6. 2024 se správní orgán I. stupně nezmínil.
12. Správní orgán I. stupně tedy postupoval nezákonně, pokud poučení ze dne 9. 7. 2024, ve
kterém je skutečně uvedena výzva k seznámení s podklady a také poučení dle § 80 odst. 2
přestupkového zákona, doručil toliko žalobkyni do její datové schránky. Ta si jej sice dne
10. 7. 2024 vyzvedla, ale žalobkyni musí soud přisvědčit v tom, že mohla důvěřovat tomu,
že správní orgán I. stupně bude doručovat písemnosti její zmocněnkyni a že právě ta bude
hájit v řízení práva žalobkyně. Správní orgán. I. stupně tedy zatížil řízení procesní vadou.
13. Zrušit rozhodnutí pro podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem podle
§ 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s. je třeba tehdy, je-li rozumně představitelné, a to i jen jako jedna z
více variant toho, k čemu všemu mohlo uvedené porušení ve spojení s dalším navazujícím
vývojem řízení vést, že obsah rozhodnutí o věci samé by byl v důsledku tohoto porušení
jiný, a navíc nejen jiný, ale současně i nezákonný, než pokud by k porušení nedošlo (srov.
rozsudek NSS ze dne 22. 3. 2017, č. j. 2 As 322/2016-39 nebo též § 75 odst. 3 s. ř. s.). Není
totiž důvod rušit rozhodnutí v situaci, kdy je zřejmé, že správní orgán by po odstranění
vytýkané vady vydal v dalším řízení rozhodnutí v zásadě shodné (srov. rozsudek NSS ze dne
4. 1. 2011, č. j. 2 As 80/2010-49). Je to přitom žalobce, kdo je povinen tvrdit a prokázat, jak
mohla vada ovlivnit výsledek správního řízení a v čem tedy spatřuje nezákonnost
napadeného rozhodnutí (srov. rozsudek NSS ze dne 29. 6. 2011, č. j. 8 As 28/2011-78).
14. Žalobkyně předně namítala, že nebyla poučena (resp. její zmocněnkyně) o možnosti
seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
15. Podle § 36 odst. 3 věta první správního řádu platí, že nestanoví-li zákon jinak, musí být
účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí;
to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
Shodu s prvopisem potvrzuje M. Ch.
5 65 Ad 1/2025
16. Smyslem citovaného ustanovení je zajistit, aby měl účastník možnost seznámit se se všemi
podklady, které byly při rozhodování v jeho věci užity, a vyjádřit se k nim. Žalobkyně nijak
konkrétně neuvedla, jak se porušení předmětného ustanovení dotklo jejich práv, navzdory
tomu, že je to žalobce, kdo je povinen tvrdit a prokázat, jak se nerespektování § 36 odst. 3
správního řádu konkrétně dotklo jeho práv (srov. rozsudek NSS ze dne 29. 6. 2011, č. j. 8 As
28/2011-78). Pro úspěšnost dané námitky je nezbytné, aby žalobce upřesnil podklady, jež
neměl k dispozici, a zejména uvedl, jakým způsobem takové pochybení správního orgánu
mohlo ovlivnit vydané meritorní rozhodnutí. Taková tvrzení však v žalobě absentují.
17. Ze správního spisu vyplývá, že podkladem pro rozhodnutí správního orgánu I. stupně byl
toliko protokol o kontrole ze dne 13. 3. 2024, který však byl žalobkyni detailně znám,
protože jí byl doručen dne 18. 3. 2024 v rámci kontroly. Podkladem pro rozhodnutí
správního orgánu I. stupně tedy nebyl žádný podklad, o kterém by žalobkyně nevěděla.
Skutkový stav je navíc mezi účastníky nesporný. Soud neshledal, že by snad pochybení
správního orgánu I. stupně mohlo mít vliv na zákonnost rozhodnutí. V tomto ohledu
důvodná námitka žalobkyně není.
18. Dále žalobkyně namítá, že nebyla řádně poučena o možnosti žádat o nařízení ústního
jednání.
19. Podle § 80 odst. 1 přestupkového zákona platí, že správní orgán může nařídit ústní jednání.
Odst. 2 stanoví, že správní orgán nařídí ústní jednání na požádání obviněného, je-li to nezbytné
k uplatnění jeho práv; jinak návrh zamítne usnesením, které se oznamuje pouze obviněnému.
O právu žádat nařízení ústního jednání musí být obviněný poučen. Správní orgán nařídí ústní
jednání i bez požádání obviněného, je-li to nezbytné pro zjištění stavu věci. Správní orgán prvního
stupně nařídí ústní jednání i bez požádání obviněného, je-li obviněným mladistvý.
20. V důsledku nesprávného doručení poučení ze dne 9. 7. 2024 žalobkyně (resp. její
zmocněnkyně) skutečně nebyla poučena o možnosti žádat o nařízení ústního jednání. To dle
žalobkyně zapříčinilo, že své námitky, které se obsahově shodovaly s těmi uvedenými
v žalobě, mohla přednést až v odvolání.
21. V rámci řízení o přestupku není obecně nutné nařizovat ústní jednání, a to s výjimkou
případů, kdy se jedná o řízení vůči mladistvému pachateli nebo je-li to nezbytné ke zjištění
stavu věci. Za předpokladu, že je splněna jedna z uvedených podmínek, správní orgán musí
ústní jednání nařídit, a to i bez výslovného návrhu obviněného z přestupku. Naproti tomu
pokud obviněný požádá o nařízení ústního jednání, musí správní orgán zvážit, zda je to
nezbytné k uplatnění jeho práv. V tomto ohledu správní orgán disponuje určitou mírou
uvážení, a to zejména v kontextu návrhů na provedení dalších důkazů. Povinnost nařídit
ústního jednání vzniká až poté, co správní orgán tuto nezbytnost uzná. Správní orgán proto
musí zvažovat, jaké důkazní prostředky bude třeba provést, tedy zda bude možné vycházet
pouze z předložených listin, podkladů od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné
moci, resp. skutečností známých správnímu orgánu ze své úřední činnosti, které by bylo
možné posoudit bez nařízení ústního jednání, nebo bude třeba provádět výslech svědků či
výslech obviněného v rámci nařízeného ústního jednání.
22. Důvodová zpráva (sněmovní tisk č. 555/0, str. 195-198, Poslanecká sněmovna Parlamentu
ČR, 7. volební období, dostupné na www.psp.cz) k tomu uvádí, že právo obviněného
vyjádřit se k obvinění nemusí být realizováno jen v rámci řízení na prvním stupni, ale
v celém průběhu. Toto právo může být realizováno například písemným podáním, ústním
podáním nebo při účasti na provádění dokazování. Mimo jiné se na toto právo váže právo
Shodu s prvopisem potvrzuje M. Ch.
6 65 Ad 1/2025
obviněného žádat nařízení ústního jednání. Pokud tedy z povahy věci bude nutné k realizaci
práva obviněného na vyjádření se k věci nařídit ústní jednání (obviněný by například
vyžadoval konfrontaci a takový návrh nebude nedůvodný apod.), bude muset správní orgán
takovému návrhu vyhovět a ústní jednání nařídit. Ústní jednání bude i bez návrhu
obviněného obligatorní, pokud bude nezbytné za účelem zjištění stavu věci (například
výslechy svědků apod.). S ohledem na právo obviněného na obhajobu se tedy musí ústní
jednání konat vždy, když o to obviněný požádá a ústní jednání bude nezbytné z hlediska
realizace jeho základního procesního práva (o této možnosti správní orgán obviněného
poučí, zpravidla v rámci oznámení o zahájení řízení). Nedůvodný návrh obviněného správní
orgán zamítne usnesením, které oznámí pouze obviněnému (pouze ten se proti němu bude
moci odvolat). Správní řízení včetně řízení o přestupku je však ovládáno principem
neveřejnosti a písemnosti (na rozdíl od přímosti a ústnosti soudního procesu). Obligatorní
ústní jednání by v tomto ohledu představovalo výjimku, která v řadě případů
nekoresponduje významu a účelu řízení.
23. Z uvedeného vyplývá, že ústní jednání na základě žádosti obviněného by mělo být nařízeno
zejména v případě, kdy obviněný z přestupku uplatní důkazní návrh, který bude nutné
provést u jednání. Žalobkyně netvrdí, že chtěla vznést v řízení důkazní návrh, který by bylo
nutné provést u jednání. Žádný nevznesla ani v odvolání, kde navíc dle svého tvrzení veškeré
námitky uplatnila. Skutečnost, že se tak stalo v písemné podobě, není rozhodné, protože
správní řízení je obecně písemné. V průběhu řízení tak měla žalobkyně dostatečný prostor
pro obhajobu svých práv, což je i dle § 80 odst. 2 přestupkového zákona hodnotícím
kritériem v rámci úvah o nařízení ústního jednání na žádost obviněného. Otázka
dvojinstančnosti zde sama o sobě není nijak relevantní, neboť zásada dvojinstančnosti
neznamená, že každý závěr správního orgánu musí být přezkoumán v odvolacím řízení ani
že veškeré podklady pro rozhodnutí musejí nejprve projít prvním stupněm, aby se jimi
odvolací orgán mohl zabývat. Tato zásada znamená, že rozhodnutí orgánu prvního stupně
bude jako celek podrobeno zkoumání zákonnosti a případně také věcné správnosti. V tomto
ohledu byla tato zásada naplněna i v přezkoumávaném správním řízení (srov. rozsudek NSS
ze dne 18. 4. 2018, č. j. 10 As 211/2017-47, odst. 15). Ani tato část procesní námitky není
důvodná.
K materiální stránce přestupku a možné aplikaci institutu účinné lítosti
24. V další námitce žalobkyně poněkud nesrozumitelně spojuje neexistenci společenské
škodlivosti (materiální stránky přestupku) a možnou analogickou aplikaci institutu účinné
lítosti jakožto jednoho ze způsobů zániku odpovědnosti za trestný čin. Nesrozumitelnost
spatřuje krajský soud zejména v tom, že absence společenské škodlivosti (žalobkyní
označovanou jako škodlivý následek) konkrétního jednání způsobuje, že takové jednání
vůbec není přestupkem (viz níže), kdežto zamezení škodlivému následku je v rámci institutu
účinné lítosti jednou z podmínek pro zánik odpovědnosti za trestný čin, tj. jednání které je
společensky škodlivé (§ 12 odst. 2 TrZ). Krajský soud se proto vyjádří k oběma rovinám
námitky zvlášť.
25. Žalovaná k materiální stránce přestupku uvedla, že řádné splnění povinnosti spočívající ve
včasném předložení ELDP je základní podmínkou pro zajištění budoucích důchodových
nároků pojištěnců z důvodu hmotného zajištění ve stáří, osamění či invaliditě. Při nesplnění
této povinnosti nelze zajistit plnění úkolů orgány sociálního zabezpečení, zejména
v případech, kdy zaměstnavatelé zaniknou před tím, než si pojištěnci uplatní nárok na
důchod a může nastat problém při zajišťování podkladů pro rozhodnutí, kdy může uplynout
Shodu s prvopisem potvrzuje M. Ch.
7 65 Ad 1/2025
i doba až 50 let a po takové době je již takřka nemožné zajistit podklady. Také horní hranice
pokuty ve výši 300 000 Kč hovoří o tom, že zákonodárce považuje splnění této povinnosti
za důležité. Včasné odevzdávání ELDP chrání nároky zaměstnanců v případě invalidity, stáří
či osamění, což lze považovat za chráněný veřejný zájem (str. 3 a 4 napadeného rozhodnutí).
26. Podle § 5 přestupkového zákona platí, že přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin,
který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem,
nejde-li o trestný čin.
27. Formální stránka přestupku je označení pro souhrn v zákoně uvedených znaků, které
charakterizují objekt, objektivní stránku, subjekt, subjektivní stránku a protiprávnost
konkrétního přestupku. Aby mohl být určitý protiprávní čin kvalifikován jako přestupek,
je nutné, aby nejen vykazoval v zákoně uvedené znaky skutkové podstaty přestupku, nýbrž
je současně třeba, aby se zároveň jednalo o čin společensky škodlivý (tzv. materiální stránka
přestupku). Nebude-li konkrétní jednání splňovat materiální stránku přestupku (nebude se
jednat o jednání společensky škodlivé), nebude možné takové jednání posoudit jako
přestupek.
28. V obvyklých situacích je materiální stránka přestupku naplněna již naplněním stránky
formální, a jen ve výjimečných a zvláštních situacích tomu tak být nemusí. Obecně lze totiž
vycházet z toho, že jednání, jehož formální znaky jsou označeny zákonem za přestupek,
naplňuje v běžně se vyskytujících případech materiální znak přestupku, neboť porušuje či ohrožuje
určitý zájem společnosti. Z tohoto závěru však nelze dovodit, že by k naplnění materiálního znaku
skutkové podstaty přestupku došlo vždy, když je naplněn formální znak přestupku zaviněným
jednáním fyzické osoby. Pokud se k okolnostem jednání, jež naplní formální znaky skutkové
podstaty přestupku, přidruží takové další významné okolnosti, které vylučují, aby takovým
jednáním byl porušen nebo ohrožen právem chráněný zájem společnosti, nedojde k naplnění
materiálního znaku přestupku a takové jednání potom nemůže být označeno za přestupek
(rozsudek NSS ze dne 14. 12. 2009, č. j. 5 As 104/2008-45, č. 2011/2010 Sb. NSS, tehdy ještě
ve vztahu k zákonu č. 200/1990 Sb., o přestupcích, obdobně však i ve vztahu
k přestupkovému zákonu rozsudek NSS ze dne 29. 10. 2020, č. j. 9 As 173/2020-32, body 57-
58).
29. Podle § 54 odst. 3 písm. j) zákona o provádění sociálního zabezpečení platí, že fyzická,
právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku tím, že nevede
evidenční list důchodového pojištění podle § 38, nevyhotovuje jej stanoveným způsobem nebo jej
ve lhůtě stanovené v § 39 a způsobem stanoveným v § 39 nepředkládá příslušnému orgánu
sociálního zabezpečení anebo nesplní povinnost uvést důvod postupu podle § 39 odst. 7 části věty
první za středníkem.
30. Krajský soud nesouhlasí s tím, že by se žalovaná nepřezkoumatelně vypořádala s otázkou
existence společenské škodlivosti jednání žalobkyně. Úvahy žalované jsou srozumitelné,
logické a krajský soud na ně plně odkazuje. Nelze souhlasit s žalobkyní, že by úvahy
žalované byly obecné. V nyní řešené věci zřejmě nenastal žádný konkrétní poruchový
následek, který by měly původ v prodlení žalobkyně s odevzdáním ELDP, proto jej ani
žalovaná nemohla zmínit. To však není podstatné, protože skutková podstata přestupku
upravená v citovaném § 54 odst. 3 písm. j) zákona o provádění sociálního zabezpečení
nevyžaduje ke svému naplnění, aby taková porucha nastala. Jedná se o ohrožovací delikt. Ty
jsou definovány tak, že k jejich dokonání postačuje pouhé ohrožení chráněného zájmu.
Jejich následek spočívá ve vyvolání situace, při níž hrozí reálné nebezpečí, a chybí jen jeden
Shodu s prvopisem potvrzuje M. Ch.
8 65 Ad 1/2025
nebo několik málo aktů k tomu, aby nastala porucha, k níž vyvolaný stav směřuje.
Ohrožovací následek znamená vyvolání stavu, který představuje pro objekt přestupku
(tedy pro určitý zájem společnosti chráněný zákonem) hrozbu jeho poruchy neboli stav
nebezpečí. Poruchový následek pak znamená již přímý zásah objektu přestupku (srov.
rozsudek NSS ze dne 13. 10. 2015, č. j. 8 As 50/2015-39, odst. 18).
31. Dle krajského soudu nepochybně jednání žalobkyně spočívající v pozdním předložení
celkem 17 ELDP s dobou prodlení od 9 do takřka 12 měsíců nepochybně naplňuje materiální
stránku přestupku.
32. Žalobkyni lze sice přisvědčit v tom, že její jednání v tomto případě nezpůsobilo žádnou
poruchu, to však neznamená, že dobrovolným pozdním předložením ELDP došlo k zániku
její odpovědnosti za přestupek. Institut účinné lítosti je jeden ze způsobů zániku
odpovědnosti za trestný čin upravený v TrZ. Přestupkový zákon upravuje taxativně důvody
zániku odpovědnosti za přestupek v § 29, avšak s institutem účinné lítosti či s obdobným
institutem nepočítá. Institut účinné lítosti by bylo možné aplikovat pouze na základě
analogie, ta má však své místo pouze v případě tzv. mezer v právu
33. Problematikou mezer v zákoně a dotvářením práva se NSS zabýval již v rozsudku z 31. 8.
2009, č. j. 8 As 7/2008-116, č. 1953/2009 Sb. NSS. V něm uvedl, že mezera v zákoně nastává
tehdy, pokud zákonodárce nevzal v potaz hodnoty, principy, či argumenty, které jsou
vlastní právnímu řádu jako celku. Lze jí rozumět rozpor s teleologickým pozadím celého
právního řádu. Teleologická mezera v zákoně obecně připouští její vyplnění, a to podle
charakteru mezery buď analogií, nebo teleologickou redukcí. Je také nutné rozlišovat mezi
tzv. mezerou pravou a nepravou. O pravou mezeru se jedná, pokud aplikace jedné právní
normy logicky předpokládá jinou právní normu, která však chybí a bez jejíhož doplnění je
dané ustanovení neaplikovatelné (srov. usnesení rozšířeného senátu NSS z 12. 3. 2013, č. j. 1
As 21/2010-65, č. 2838/2013 Sb. NSS). Obsahem nepravé mezery je neúplnost psaného práva
ve srovnání s explicitní úpravou obdobných případů, tj. neúplnost z pohledu principu
rovnosti anebo z pohledu obecných právních principů (srov. nález Ústavního soudu z 12. 3.
2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06). V neposlední řadě je taktéž nutno rozlišovat mezi mezerou
vědomou a nevědomou. O vědomou mezeru se jedná, je-li právní úprava zákonodárcem
koncipována s vědomím teleologického rozporu. Uvedené lze proto shrnout tak, že mezerou
v zákoně, kterou lze řešit cestou dotváření práva, se rozumí protiplánová neúplnost zákona
(srov. též rozsudek NSS ze dne 15. 3. 2023, č. j. 9 As 193/2022-35, č. 4468/2023 Sb. NSS).
34. Krajský soud však neshledal, že by v případě zániku odpovědnosti za přestupek taková
mezera v právu existovala. Ani žalobkyně žádnou konkrétnější argumentací nenamítá opak.
Podstata námitky žalobkyně tkví v tom, že NSS v jiných případech analogicky aplikoval
instituty z trestního práva (např. rekognici), proto by se tak mělo stát i v případě účinné
lítosti. To však samo o sobě není důvodem pro to, aby soud analogicky tento institut
aplikoval. Pravidla o zániku trestní odpovědnosti v důsledku účinné lítosti je možné
aplikovat pouze v případech trestných činů výslovně stanovených v § 33 TrZ. Společným
rysem těchto trestných činů je upřednostnění veřejného zájmu na zamezení či napravení
škodlivých nežádoucích následků trestného činu před zájmem státu na potrestání pachatelů
těchto trestných činů. Pachatelé těchto činů mají být slibem beztrestnosti motivováni
k odstranění protiprávního stavu (COUFALOVÁ, B. In ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník.
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2025, komentář k § 33, dostupné na beck-online.cz). Jinak
řečeno zákonodárce usoudil, že v případě těchto trestných činů je následek natolik závažný,
že převáží nad zájmem státu na potrestání pachatele. Skutečnost, že k tomuto závěru
Shodu s prvopisem potvrzuje M. Ch.
9 65 Ad 1/2025
zákonodárce dospěl pouze u taxativně určeného okruhu trestných činů, svědčí o tom, že
nelze univerzálně spojovat dobrovolné odstranění následků protiprávního jednání (ať již
trestného činu či přestupku) se zánikem odpovědnosti za toto protiprávní jednání. V případě
přestupků, u kterých bude následek zpravidla méně závažný než u trestných činů, patrně
zákonodárce neshledal, že by dobrovolné odstranění závadného stavu mělo být spojeno se
zánikem odpovědnosti za přestupek. Proto také do přestupkového zákona podobný institut
nezakotvil. Ani tuto námitku soud neshledal důvodnou.
K uložené pokutě
35. K výši uložené pokuty a k zavedené praxi žalovaná uvedla, že bylo přihlédnuto k povaze
a závažnosti přestupku, která je dána zejména významem chráněného zájmu, který byl
přestupkem dotčen. Současně bylo přihlédnuto k přitěžujícím okolnostem (spácháno více
přestupků, dlouhá doba prodlení) a k polehčujícím okolnostem (ostatní povinnosti
žalobkyně plní a sama napravila závadný stav). Celkově posoudila žalovaná situaci jako
velmi rizikovou. Dodržování zásady upravené v § 2 odst. 4 správního řádu žalovaná ověřila
u správního orgánu I. stupně, kdy zjistila, že má nastavena jednotná pravidla pro sankční
trestání právnický osob a fyzických osob podnikajících. Žalobkyni nebyla uložena pokuty
vyšší než jiným zaměstnavatelům (str. 4 a 5 napadeného rozhodnutí).
36. Podle § 54 odst. 6 písm. e) zákona o provádění sociálního zabezpečení platí, že za přestupek
lze uložit pokutu do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. e) až g), i), j) a m) nebo
odstavce 4 písm. b).
37. Podle § 2 odst. 4 správního řádu platí, že správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s
veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při
rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
38. K namítané nepřezkoumatelnosti rozhodnutí správního orgánu I. stupně ohledně úvah o
povaze a závažnosti přestupku krajský soud uvádí, že z hlediska soudního přezkumu tvoří
rozhodnutí správních orgánů obou stupňů jeden celek (usnesení rozšířeného senátu NSS ze
dne 12. 10. 2004, č. j. 5 Afs 16/2003-56, č. 534/2005 Sb. NSS). Odvolací orgán může provést
určité korekce a doplnění prvostupňového rozhodnutí, a právě v této vzájemné souvislosti
pak správní soud věc posuzuje (rozsudek NSS ze dne 14. 3. 2013, č. j. 4 As 10/2012-48, odst.
23, 24 a 32). Z tohoto pohledu nemůže vést ke zrušení napadeného rozhodnutí námitka, dle
které je rozhodnutí správního orgánu I. stupně částečně nepřezkoumatelné. Žalovaná úvahy
stran povahy a závažnosti přestupku v napadením rozhodnutí popsala (viz shrnutí výše).
Vůči tomu žalobkyně žádnou námitku (s výjimkou níže uvedené) nevznesla.
39. Žalobkyně sice svou námitku nazvala jako nepřiměřenost pokuty, avšak její jádro tkví
v tom, že jí měla být uložena pokuta nižší, protože v mnohem závažnějších případech došlo
k uložení pokuty jen o málo vyšší, čímž bylo porušeno ustanovení § 2 odst. 4 správního
řádu. Jinak řečeno žalobkyně namítá, že správní orgány narušily svou ustálenou praxi a
porušily zásadu legitimního očekávání, což jsou instituty vyvěrající ze zmíněného
ustanovení.
40. K tomu krajský soud uvádí, že podle ustálené a dlouhodobé judikatury NSS je nutné za
správní praxi, která by mohla založit legitimní očekávání, považovat jednotnou a
dlouhodobou činnost (příp. i nečinnost) orgánů veřejné správy, která opakovaně potvrzuje
určitý výklad a použití právních předpisů. Takovou praxí je správní orgán vázán. Lze ji
změnit, pokud je změna činěna do budoucna, dotčené subjekty mají možnost se s ní seznámit
Shodu s prvopisem potvrzuje M. Ch.
10 65 Ad 1/2025
a je řádně odůvodněna závažnými okolnostmi (srov. např. usnesení rozšířeného senátu NSS
ze dne 21. 7. 2009, č. j. 6 Ads 88/2006-132, č. 1915/2009 Sb. NSS). Dvě rozhodnutí, na které
poukazuje žalobkyně, rozhodně nemohly založit ustálenou praxi, které by se žalobkyně
mohla dovolávat (přiměřeně srov. také rozsudek NSS ze dne 26. 11. 2024, č. j. 7 As 63/2024-
35, odst. 27).
41. Ustálenou praxi správních orgánů je navíc nutné vztáhnout vždy jen k případům, které jsou
skutkově a právně shodné či velmi podobné. Aplikace této zásady proto v přestupkových
řízeních nebude vyloučena, ale bude nutně omezena, protože jak správně uvedla žalovaná,
při úvahách o druhu a výměře správního trestu musí správní orgán přihlédnout ke kritériím
uvedeným v § 37 přestupkového zákona. Svou roli tedy může hrát povaha a závažnost
přestupku, která s ohledem na skutečnosti, které ji určují (§ 38 přestupkového zákona), může
být i v případě totožných přestupků jiná (např. způsobem spáchání, okolnostmi spáchání).
Dále je nutné vždy přihlédnout k případným polehčujícím a přitěžujícím okolnostem,
k osobě pachatele přestupku atd. Z toho vyplývá, že správní orgán při úvahách o výši a
druhu správního trestu vždy zvažuje celou řadu okolností. Proto nelze mechanicky porovnat
jen některé dílčí okolnosti zmíněné žalobkyní (počet neodevzdaných ELDP, doba prodlení
a způsob nápravy).
42. Z těchto důvodů soud neprovedl k důkazu žalobkyní označená rozhodnutí OSSZ Olomouc.
43. Nadto je vhodné dodat, že žalobkyni byla uložena pokuta na samé spodní hranici zákonného
rozmezí (cca 5,67 %). Takovou výši pokuty rozhodně nelze s ohledem na skutkové okolnosti
věci (zejména doba prodlení, počet ELDP) považovat za nepřiměřenou. Je tak otázka, zda
v případech, na které žalobkyně odkazuje, nebyla spíše uložena pokuta nepřiměřeně mírná.
Každopádně dvě rozhodnutí nezakládají ustálenou správní praxi, které by se žalobkyně
mohla dovolávat. Nadto ukládání správního trestu je vždy otázkou vysoce individuální. Ani
poslední námitka proto není důvodná.
C. Závěr a náklady řízení
44. Jelikož neshledal krajský soud žalobní body důvodnými, žalobu podle § 78 odst. 7 s. ř. s.
zamítl.
45. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s., když plně procesně úspěšné
žalované nevznikly podle obsahu spisu v tomto soudním řízení žádné náklady přesahující
její obvyklou úřední činnost.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení
k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.
Olomouc 16. července 2025
JUDr. Michal Jantoš v. r.
předseda senátu
Shodu s prvopisem potvrzuje M. Ch.
Hlavní stránka ·
Zásady ochrany osobních údajů ·
Smluvní podmínky