Odůvodnění
Číslo jednací: 9A 242/2010 - 57
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky
Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a Mgr. Gabriely Bašné v právní věci žalobce:
GEMEC – UNION a.s., se sídlem Jívka 187, IČ: 25916581, proti žalovanému: Ministerstvo
životního prostředí, se sídlem Praha 10, Vršovická 65, v řízení o žalobě proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 1.11.2010, č.j. 1526/580/10, 93300/ENV, sp. zn. 000376/A-10
t a k t o :
I. Žaloba se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Česká inspekce životního prostředí uložila žalobci rozhodnutím ze dne 21.6.2010
č.j. ČIŽP/49/IPP/SR01/0915334.004/10/VPL (dále jen „rozhodnutí správního orgánu
I. stupně”) dle § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZIP“) pokutu ve výši
1.000.0,- Kč za spáchání správního deliktu podle § 37 odst. 2 ZIP, neboť provozoval
zařízení “Výrobní zařízení Bohumín” v k.ú. Nový Bohumín, parc. č. 2500/4, v areálu skládky
ŽDB GROUP a.s., Bohumín, Bezručova 300 (dále jen “zařízení Bohumín”) v období od
30.10.2007 do 18.11.2009 bez platného integrovaného povolení, čímž porušil § 16 odst. 2
ZIP. Současně byla žalobci rozhodnutím správního orgánu I. stupně uložena povinnost
nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1.000,- Kč.
Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“)
žalovaný zamítl odvolání podané žalobcem proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně
o uložení pokuty a toto rozhodnutí potvrdil.
pokračování 2 9A 242/2010
Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného
rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. V žalobě nejprve popsal, jaké
odvolací námitky uplatnil proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně. V odvolání
argumentoval takto:
1. Výrobní zařízení Bohumín, které bylo předmětem kontroly ze strany České
inspekce životního prostředí (dále „ČIŽP“ nebo jen „inspekce“), není zařízením spadajícím do
kategorie 5.1. přílohy č. 1 ZIP, tj. zařízením na odstraňování nebo využívání nebezpečného
odpadu o kapacitě větší než 10 t denně. Jeho provoz nevyžaduje integrované povolení, a tudíž
se žalobce nedopustil správního deliktu dle § 37 odst. 2 ZIP. Navíc se jedná o výrobní
zařízení semimobilní a nikoli stacionární, jak je uvedeno v § 2 písm. a) ZIP, a lze ho tedy
v případě potřeby kdykoliv přemístit.
2) Z textu „Podnětu k prošetření provozů možných zařízení o integrované
prevenci” zaslaného inspekci Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Odborem
životního prostředí a zemědělství čj.: MSK 144337/2009, sp. zn.: ŽPZ/35253/2009/Klv ze
dne 24. 8. 2009 jednoznačně vyplývá, že zmíněný krajský úřad jako správní orgán příslušný
podle § 28 e) a § 33 c) ZIP k rozhodování o správních deliktech podle § 37 téhož zákona již
od poloviny května 2007 věděl, že výrobní zařízení Bohumín je provozováno jako zařízení
podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, a že z tohoto důvodu žalobce žádost o integrované
povolení podávat nebude.
Podle § 38 odst. 4 ZIP odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže
správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl. To znamená,
že i kdyby předmětné výrobní zařízení podléhalo integrovanému povolení, subjektivní lhůta
k uplatnění odpovědnosti za správní delikt již marně uplynula.
3) Rozhodnutí správního orgánu I. stupně o uložení pokuty dle žalobce vykazuje právní vady i co se týče odůvodnění výše uložené pokuty, které není v souladu s § 38 odst. 2 ZIP.
Následně žalobce konstatoval, jakým způsobem se žalovaný vypořádal s výše
uvedenými odvolacími námitkami. Pokud jde o odvolací námitku ad)1, žalovaný
v napadeném rozhodnutí potvrdil závěr správního orgánu I. stupně, že zařízení „Bohumín“ je
zařízením, které vyžaduje splnění povolovacího procesu dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“), resp. díky provozní kapacitě spadá toto zařízení pod dikci ZIP. Na
tento druh zařízení nelze aplikovat ustanovení §14 odst. 2 zákona o odpadech, protože není
splněna základní podmínka, a sice že dané zařízení nelze označit jako zařízení, které by
nebylo určeno k nakládání s odpady - primárním vstupním zdrojem do zařízení jsou odpady
kategorie N a O, které jsou dále využívány ve smyslu zákona o odpadech, takové zařízení pak
podle dikce zákona podléhá souhlasu podle §14 odst. 1 (zákona o odpadech). V tomto smyslu
je zcela irelevantní, zda je výstupem využití odpadu ze zařízení odpad či výrobek. Tvrzení
žalobce, že materiálové využívání odpadů není nakládáním s odpady, označil žalovaný jako
naprosto rozporné s dikcí zákona o odpadech s tím, že je účelově vyloženo účastníkem řízení
ve snaze vyhnout se povinnosti získat integrované povolení. „Materiálové využití“ je dle
žalovaného samozřejmě podmnožinou, resp. součástí pojmu a činnosti využívání odpadů (jež
je mj. součástí pojmu nakládání s odpady), které je jasně vymezeno jako činnosti vymezené
přílohou č. 3 k zákonu o odpadech.
pokračování 3 9A 242/2010
Žalovaný souhlasil s odůvodněním rozhodnutí správního orgánu I. stupně, že na
základě zjištěných skutečností žalobce v místě provedení kontroly provozuje zařízení spadající
pod přílohu č. 1 ZIP, tj. zařízení kategorie 5.1. - zařízení na odstraňování nebo využívání
nebezpečného odpadu o kapacitě větší než 10 t denně, což vyplynulo z hlášení o produkci
a nakládáni s odpady za roky 2007-2009, kdy došlo k nakládání s nebezpečnými odpady (dále
„N odpady“) o kapacitě větší než 10 t denně, a dále, že dané zařízení bylo v kontrolovaném
období, tj. od 31.10. 2007 do dne provedení kontroly (18.11.2009) v provozu, jak vyplynulo
z předložených podkladů (průběžná evidence odpadů, provozní deník, evidenční listy pro
přepravu nebezpečných odpadů po území ČR), čímž byla porušena základní povinnost
provozovatele zařízení dle § 16 odst. 2 ZIP, kde je uvedeno, že provozovatel zařízení nesmí
bez platného integrovaného povolení zařízení provozovat.
Navíc žalovaný uvedl, že jsou-li primárním vstupním zdrojem do zařízení materiály,
byť vyjmenované v textu bez použití katalogových čísel, které jsou však v Katalogu odpadů
(vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů)
zařazeny nejen mezi odpady kategorie „O“, ale také kategorie „N“, vyplývá z toho, že ve
smyslu § 14 odst. 2 zákona o odpadech zde není naplněn předpoklad, že odpady splňují
požadavky na vstupní suroviny, které by v rámci provozu zařízení nahrazovaly. Jelikož nejsou
v zařízení Bohumín při výrobě výrobků nahrazovány těmito odpady, kdy mezi odpady na
vstupu převažují odpady kategorie „N“, žádné primární suroviny, je celý proces využívání
odpadů zaměřen na nakládání s odpady za účelem získání ostatních anorganických materiálů
(certifikovaných stavebních výrobků). V tomto smyslu se tedy nemůže jednat o provoz
zařízení, které není určeno k nakládání s odpady podle §14 odst. 2 zákona o odpadech, nýbrž
odpady jsou využívány v zařízení, které naplňuje kritéria provozování podle ust. § 14 odst. 1
zákona o odpadech. Okolnost, že zařízení využívá také další materiály (např. popílky coby
certifikovaný materiál), nemá na danou věc vliv.
Ze skutečností známých správním orgánům z úřední činnosti ani ze spisových
podkladů poskytnutých odvolatelem nebylo možno zjistit, které suroviny měly být v zařízení
používány jako primární, resp. pro jejichž zpracovávání mělo být zařízení konstruováno, aby
mohly být takové (hypotetické) suroviny nahrazovány odpady vyznačujícími se stejnými
vlastnostmi. Jsou-li výsledné výrobky na zařízení vyráběny tak, že jako základní materiál pro
jejich výrobu jsou používány odpady a k tomu je přidáván jako další materiál popílek
(certifikovaný jako výrobek), tedy neexistuje-li žádný jiný (původní) materiál, který by těmito
odpady byl nahrazen, nemůže jít o provoz zařízení dle ust § 14 odst. 2 zákona o odpadech,
který předpokládá, že původní vstupní suroviny, které nejsou odpady, jsou odpady nahrazeny,
protože splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny. Takové zařízení je provozováno
k jiným účelům, odpady zde pouze nahrazují suroviny, které původně a prvotně slouží
k výrobě výrobku. Odvolatelem prováděnou činnost v zařízení Bohumín je nutno označit za
provozování zařízení k využívání odpadů, které podléhá souhlasu krajského úřadu dle § 14
odst. 1 zákona o odpadech, neboť odpady, které do zařízení vstupují, jsou odpady, které nelze
srovnat s žádnými nahrazovanými vstupními surovinami (neboť takové původní suroviny
nejsou vymezeny). Tuto činnost lze charakterizovat dle ust. § 4 písm. q) zákona o odpadech
(použito znění od 1.7.2010) jako využití odpadů, konkrétně pak materiálové využití dle ust. § 4
písm. s), což je podmnožinou ust. § 4 písm. q) téhož zákona [v době spáchání deliktu to bylo
ust. § 4 písm. l) a § 4 písm. m) zákona o odpadech]. Jde o činnost materiálového využívání
odpadů, neboť výsledný materiál - výrobek je určen např. k účelům provádění zásypů při
pokračování 4 9A 242/2010
rekultivačních pracích. Odvolatelem provozované zařízení Bohumín se na základě
zaznamenaných skutečností účelu zařízení provozovaných podle § 14 odst. 2 zákona
o odpadech ani jen nepřibližuje. Tento závěr žalovaný stejně jako prvoinstanční správní orgán
opírá i o stanovisko odboru integrované prevence a IRZ MŽP čj. 35716/ENV/10 z 19.5.2010
a o skutečnost, že žalobce provozuje obdobné zařízení na využívání a úpravu odpadů v areálu
Dolu Jana Švermy v Žacléři“, nacházející se v obci Lampertice, které získalo IP vydané
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje čj. 130/ZP/07-Mt-P ze dne 3.5.2007, jež bylo
změněno rozhodnutím MŽP o odvolání č.j. 68440/ENV/07 ze dne 20.9.2007. Toto IP
mj. povoluje provoz jednoho ze zařízení k využívání odpadů, které je konstrukčně a způsobem
provozu obdobné jako zařízení Bohumín, přičemž IP pro provoz tohoto zařízení nahrazuje
souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech a zcela jednoznačně z něj vyplývá, že zařízení
provozované odvolatelem v Bohumíně naplňuje předpoklady, aby jeho provoz musel být
povolen IP podle ZIP.
Dále žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že pojem materiálového
využití odpadů, jak byl definován v § 4 písm. m) zákona o odpadech a stejně tak i po novele
zák. č. 154/2010 Sb., účinné od 1.7.2010 /viz § 4 odst. 1 písm. s)/, nelze v žádném případě
vydělovat z obecnějšího pojmu využívání odpadů dle § 4 písm. l) zákona o odpadech, nýbrž je
tomuto pojmu podřazen. Zcela logicky lze proto konstatovat, že odpady je možno využít buďto
energeticky, nebo materiálově, přičemž formy využívání odpadů s označením kódu jsou
uvedeny (byť poněkud obecně a rámcově) v příloze č. 3 zákona o odpadech. Tomu odpovídá
definice materiálového využití odpadů (tučným písmem zdůrazněna část definice mající ve
věci rozhodující význam) :
- zákon o odpadech - náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů,
které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů
k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie;
- ve znění zákona o odpadech od 1.7.2010 - způsob využití odpadů zahrnující
recyklaci a další způsoby využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům,
s výjimkou bezprostředního získání energie.
Odvolatelem uplatněná vazba materiálového využití odpadů ve smyslu náhrady
prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze označit za druhotné suroviny, nemá
v daném případě opodstatnění, neboť nelze vymezit konkrétní látky získané z odpadů (coby
druhotné suroviny), jež by měly být v posuzovaném případě v rámci provozu zařízení Bohumín
využívány, když odpadů byla odvolatelem využita druhově široká, zcela nesourodá škála. Ve
skutečnosti se jedná o využití látkových vlastností odpadů k jiným účelům, v tomto směru
k přípravě výrobků prostřednictvím procesů solidifikace/stabilizace, kde vlastnosti odpadů
musí být samozřejmě vhodné ke způsobu využití směřujícímu k přípravě odvolatelem
produkovaných výrobků, které se mají vyznačovat jistými deklarovanými parametry.
Okolnost, že odvolatel využívá odpady, které splňují požadavky stanovené výrobními postupy
jako vstupní „suroviny“, jak je uvedeno v úvodu námitky, je logická, neboť to je jeden
z atributů jakéhokoliv zařízení určeného k využívání odpadů. Jestliže by tomu tak nebylo,
nebylo by využití odpadů za daným účelem proveditelné.
Žalovaný nesouhlasí s tím, že by mělo dojít dle interpretace odvolatele ke změně
zařazení pojmu materiálového využití odpadů pod pojem využití odpadů (tedy nakládání
s odpady) až následkem novelizace zákona o odpadech zákonem č. 154/2010 Sb., zatímco
dříve tomu, dle mínění odvolatele, tak nebylo. V případě pojmu materiálové využití odpadů
pokračování 5 9A 242/2010
jde sice o formulační úpravy definice, avšak nikoli jeho smyslu, neboť pojem materiálové
využití odpadů byl vždy jednou ze dvou podstatných forem (obecnějšího) pojmu využívání
odpadů (pozn.: druhou formou je energetické využívání odpadů). Interpretace uvedených
pojmů, jak ji předestřel v námitce odvolatel, je nesprávná a pro posuzovaný případ využívání
odpadů ani obecně neakceptovatelná.
V posuzovaném případě nečiní problém zařadit formu využívání odpadů, jak ji
praktikuje odvolatel, na základě přílohy č. 3 zákona o odpadech pod kód R5
Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů, přičemž tomuto konečnému
využití předchází způsob využiti R12 Úprava odpadů k aplikaci některého z postupů
uvedených pod označením R1 až R11, která se konkrétně odehrává v zařízení Bohumín.
S výše uvedenými závěry žalobce nesouhlasí. Ve vztahu k nim v žalobě namítl, že
předmětné zařízení Bohumín je zařízením výrobním, které podle § 14 odst. 2 zákona
o odpadech není určeno k nakládání s odpady, ale k výrobě stavebních hmot. Výstupem
tohoto výrobního procesu jsou tedy certifikované výrobky, což jsou výrobky spadající pod
kontrolní pravomoc České obchodní inspekce. K provozu tohoto zařízení není potřebný
souhlas správního orgánu, jako v případě provozu zařízení na využívání, odstraňování, sběru
nebo výkupu odpadů (§ 14 odst. 1. zákona o odpadech).
Výrobní zařízení Bohumín, jak vyplývá z kolaudačního rozhodnutí č.j. Výst.
1386/2004/Wa ze dne 1.9.2004 vydaného MěÚ Bohumín, bylo zkolaudováno jako
semimobilní zařízení na výrobu stavebních hmot. Je provozováno v souladu s Provozním
řádem, ke kterému platí vyjádření krajského úřadu č. ŽPZ/8004/04/Kd ze dne 4.10.2004, ve
kterém nejsou (ani být nemohou) uváděna žádná katalogová čísla odpadů (právě proto, že se
jedná o zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech), ale uvádí se zde slovní popis surovin
vhodných pro výrobu stavebních výrobků uvedených v nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
Podle § 14 odst. 4 zákona o odpadech nelze vydat kolaudační rozhodnutí podle
zvláštního právního předpisu (zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon) pro stavby určené
k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, bez rozhodnutí, kterým byl udělen
souhlas k provozování zařízení podle odst. 1 tohoto paragrafu. Z této citace jasně vyplývá, že
předmětné výrobní zařízení by příslušný stavební úřad v roce 2004 nezkolaudoval, pokud by
vyžadovalo „rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto
zařízení a s jeho provozním řádem. A protože výrobní zařízení Bohumín, jak z výše
uvedených skutečností vyplývá, není zařízením na odstraňování nebo využívání
nebezpečného odpadu, jak to má na mysli příloha č. 1 k ZIP v odst. 5.1., nespadá toto zařízení
do působnosti ZIP. Zároveň je nutné zdůraznit, že zákon o odpadech ani jeho prováděcí
předpisy neřeší postup v pochybnostech, zda konkrétní (technologické) zařízení je zařízením
podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, či zda je zařízením podle § 14 odst. 2 zákona
o odpadech, a tudíž s problematikou nakládání s odpady vůbec nesouvisí. V praxi to znamená,
že zákonodárce žádnému správnímu orgánu nesvěřuje kompetenci (aktivní legitimaci) o této
právní věci rozhodnout. Je tedy plně na provozovateli konkrétního zařízení rozhodnout, jaké
suroviny bude ve svém výrobním zařízení k výrobě finálních výrobků používat, či zda místo
nich (samozřejmě v souladu s technologickým postupem výroby) použije odpady, které
splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny. I toto rozhodování provozovatele však
bylo podle právní úpravy platné do 30. 6. 2010 limitováno povinnostmi uvedenými v § 11
odst. l zákona o odpadech, kde bylo stanoveno, že každý má při své činnosti nebo v rozsahu
své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů
před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím
pokračování 6 9A 242/2010
odpadů. Tuto povinnost lze obejít pouze v případě uvedeném v § 11 odst. 2 téhož zákona,
jestliže v daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její
splnění a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství. Existují-li podmínky
pro materiálové využití odpadů, je každý povinen tyto odpady přednostně využít materiálově.
I z této citace zákona je dle žalobce zřejmé, že zákonodárce neztotožňuje využití odpadů
a materiálové využití odpadů. V předmětném zařízení Bohumín tedy byly až do 1. 7. 2010
(nabytí účinnosti zákona č. 154/2010 Sb.) používány odpady i nebezpečné, protože splňovaly
požadavky stanovené výrobními postupy jako vstupní suroviny. Z tohoto důvodu odpady
v předmětném výrobním zařízení nebyly využívány, jak to měl na mysli § 4 písm. l) zákona
o odpadech, ale jejich zpracováním spolu s dalšími vstupními surovinami docházelo
k materiálovému využití odpadů v souladu s tehdy platným a účinným zněním § 4 písm. m)
zákona o odpadech, kde je uvedeno, že materiálovým využitím odpadů je náhrada prvotních
surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití
látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou
bezprostředního získání energie, které je již využíváním odpadů dle § 4 písm. 1) zákona
o odpadech, neboť je uvedeno pod kódem R1 v příloze č. 3 k zákonu o odpadech. Ve
výrobním zařízení Bohumín tak dochází k využití látkových vlastností odpadů k jiným
účelům, tj. k výrobě stavebních hmot, tedy k materiálovému využití odpadů, které z logiky
zákona o odpadech není nakládáním s odpady, jak je zákonodárce definoval v tehdy platném
§ 4 písm. d) zákona o odpadech, do kterého materiálové využití odpadů nezahrnul.
Výklad ustanovení § 14 odst. 2, potažmo § 4 písm. m) zákona o odpadech, který
použil žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí, považuje žalobce za protiprávní.
Odvolací orgán v něm připouští, že materiálovým využitím odpadů je jen náhrada prvotních
surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, a konstatuje,
že takové prvotní suroviny v předmětném zařízení nejsou a nebyly ani uvažovány. Vůbec
nebere v úvahu jako rovnocenné druhé vymezení pojmu materiálového využití odpadů
uvedené v tomtéž ustanovení § 4 písm. m) zákona o odpadech, totiž že materiálovým
využitím odpadů je též využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným
účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie. Toto druhé vymezení uvedeného pojmu
je k tomu prvnímu alternativní, nikoli kumulativní. To znamená, že i ve výrobním zařízení lze
podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech k výrobě výrobků používat odpady (lhostejno zda
kategorie O nebo N), splňují-li požadavky stanovené pro vstupní suroviny. Jinými slovy, lze-
li z nich cílový výrobek vyrobit. Nesprávnost aplikace a právního posouzení pojmu
„materiálové využití odpadů" ze strany žalovaného a naopak právní opodstatněnost názoru
žalobce, že materiálové využití odpadů podle tehdy platného § 4 zákona o odpadech není
nakládáním s odpady, jednoznačně verifikuje zákon č. 154/2010 Sb., který novelizoval zákon
o odpadech. Ten totiž s účinností od 1.7.2010 změnil § 4 zákona o odpadech v tom smyslu, že
nyní již materiálové využití odpadů definuje v § 4 písm. s) jako způsob využití odpadů, čímž
se stává i materiálové využití odpadů druhem nakládání s odpady. Tato novelizovaná právní
úprava § 4 zákona o odpadech jasně dokazuje, že podle staré logiky ustanovení § 4 zákona
o odpadech materiálové využití odpadů nakládáním s odpady nebylo. Kdyby jím bylo,
nemusel by zákonodárce toto ustanovení novelizovat. Tato novela zákona o odpadech však
nově upravuje i § 3 - pojem odpad a § 5 - zařazování odpadů. Z nového znění vyplývá, že
druhotné suroviny, které byly dříve zahrnuty v pojmu materiálové využití odpadů, se nyní, při
splnění zákonných podmínek, již odpadem vůbec nestávají a jsou vedlejšími produkty, což je
z hlediska hierarchie způsobů nakládání s odpady podle ustanovení § 9a odst. 1 zákona
o odpadech stav přímo ideální, neboť se jedná o předcházení vzniku odpadů.
pokračování 7 9A 242/2010
Použití stanoviska odboru integrované prevence a IRZ MZP, č.j. 35716/ENV/10 ze
dne 19.5.2010 prvoinstančním správním orgánem i žalovaným jako důkazu, že v případě, kdy
jsou primárním vstupním zdrojem do zařízení odpady kategorie O a N, které jsou dále
využívány ve smyslu zákona o opadech, lze toto zařízení provozovat pouze na základě
souhlasu krajského úřadu, který je vydán dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, pro výrobní
zařízení Bohumín, považuje žalobce rovněž za protiprávní, neboť rovněž vychází
z nesprávného výkladu ustanovení § 14 odst. 2, potažmo § 4 písm. m) zákona o odpadech,
v tehdy platném znění, který zastává žalovaný. Žalobce k tomu dodal, že jeho odvolací
námitkou, že se jedná o zařízení semimobilní a nikoli stacionární, a že tudíž nevyhovuje § 2
písm. a) ZIP, se žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí nezabýval.
K důvodu odvolání ad/2 žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že
subjektivní lhůta pro projednání správního deliktu se započala odvíjet od data, kdy se správní
orgán (tj. inspekce) poprvé spolehlivě a prokazatelně dozvěděl o protiprávním jednání
odvolatele, tedy od 18.11.2009; doručení oznámeni o zahájení řízení (23. 3.2010) tak spadá
do roční lhůty. Žalobce s tímto argumentem nesouhlasí. Je toho názoru, že Krajský úřad
Moravskoslezského kraje jako správní orgán příslušný podle § 28 e) a § 33 c) ZIP
k rozhodování o správních deliktech podle § 37 téhož zákona, z evidence o odpadech, které
získává od obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a z osobních jednání zástupců žalobce
s pracovníky KÚ Moravskoslezského kraje v dubnu a květnu 2007 věděl, že žalobce
provozuje výrobní zařízení Bohumín jako zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech a že
žádost o integrované povolení nepodávat nebude, neboť je přesvědčen, že takové zařízení
nespadá do působnosti ZIP. Žalobce v roce 2007 uvažoval o podání žádosti o vydání
integrovaného povolení, a to v souvislosti s tím, že takovou žádost podávala i ŽDB a.s.
Bohumín na své zařízení. Žádost si žalobce nechal zpracovávat společností CENIA - RNDr.
P.. Materiál byl ve stavu rozpracovanosti, avšak téměř před dokončením. Přestože předmětné
zařízení není určeno k nakládání s odpady, ale je zařízením na materiálové využívání odpadů
k výrobě certifikovaných výrobků, tedy je zařízením podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, a
není tudíž uvedeno v příloze č. 1 ZIP, uvažoval žalobce, že o povolení zažádá ve smyslu
poslední věty za středníkem § 2 písm. a) ZIP. Vzhledem k tomu, že se však nejedná o zařízení
stacionární, ale o zařízení semimobilní, bylo žalobci RNDr. P. doporučeno, aby věc nejprve
konzultoval na příslušném krajském úřadu. Celkem proběhly tři konzultace a dne 16. 5. 2007
na KÚ Moravskoslezského kraje, za účasti ing. K.a ing. K., byl učiněn závěr, že předmětné
zařízení Bohumín pracuje v režimu § 14 odst. 2 zákona o odpadech a v takovém případě
podání žádosti není ze zákona povinné, ale dobrovolné ve smyslu § 2 písm. a) poslední věta
za středníkem ZIP. Proto se žalobce rozhodl, dobrovolně žádost o integrované povolení
nepodávat. V žádném případě není pravdou, že žalobce krajskému úřadu předložil nějaký
oficiální návrh žádosti. Pokud žalovaný tvrdí, že krajským úřadem nebylo žalobci sděleno, že
by zařízení Bohumín mělo být provozováno podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, nebo že by
se na uvedené zařízení nevztahoval ZIP, není to pravda.
Nicméně jak z odůvodnění rozhodnutí správního orgánu I. stupně (na str. 12 nahoře),
tak z „Podnětu k prošetření provozů možných zařízení o integrované prevenci” ze dne
24.8.2009 č.j. MSK 144337/2009 zaslaného inspekci Krajským úřadem Moravskoslezského
kraje jednoznačně vyplývá, že zmíněný krajský úřad jako správní orgán příslušný podle § 28
e) a § 33 c) ZIP k rozhodování o správních deliktech podle § 37 téhož zákona již od poloviny
května 2007 věděl, že žádost o integrované povolení pro výrobní zařízení Bohumín žalobce
podávat nebude, a to ze shora popsaných důvodů. Podle § 38 odst. 4 ZIP odpovědnost
právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1
roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl. To znamená, že i kdyby předmětné výrobní zařízení
pokračování 8 9A 242/2010
podléhalo integrovanému povolení, subjektivní lhůta k uplatnění odpovědnosti za správní
delikt již marně uplynula. Žalobce nemůže souhlasit s praxí, že když jeden věcně i místně
příslušný správní orgán v subjektivní lhůtě nezahájí správní řízení, pověří druhý příslušný
správní orgán, a běh subjektivní lhůty počne běžet znovu od počátku.
K důvodu odvolání ad/3 pak žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že
v odvoláním napadeném rozhodnutí ČIŽP Ostrava byla stanovení pokuty a její výše věnována
nikoliv nepodstatná pozornost v odůvodnění bylo řádně uplatněno ust. § 38 odst. 2 ZIP,
vymezující kritéria pro určení výše pokut za správní delikty uvedené v § 37 téhož zákona.
S tím žalobce zásadně nesouhlasí. Inspekce v rozhodnutí uvedla, že v souladu s § 38 odst. 2
ZIP při rozhodování o výši pokuty přihlédla k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spácháni, ke vzniklým nebo hrozícím škodlivým následkům v oblasti životního
prostředí a době trvání protiprávního stavu. Celková výše pokuty byla v daném případě
stanovena ČIŽP s přihlédnutím ke všem hlediskům, která jsou demonstrativně uvedena v § 38
odst. 2 zákona, přičemž lze říci, že v tomto případě významně převažují přitěžující okolnosti.
Při ukládání pokuty ČIŽP měla na mysli, že sankce nemůže být natolik nízká (bagatelní), aby
poté nemohla plnit svoji funkci preventivní a výchovnou; tato přitom spočívá i v tom, že
odradí účastníka řízení od opakovaného protiprávního jednáni (individuální prevence).
S ohledem na vše výše uvedené má ČIŽP za to, že uložená sankce ve výši 1.000.000,- Kč
odpovídá závažnosti protiprávního jednání sankcionovaného účastníka řízení. Podle
ustanovení § 38 odst. 2 ZIP se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne
k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, ke vzniklým nebo
hrozícím škodlivým následkům v oblasti životního prostředí nebo v oblasti zdraví člověka
a době trvání protiprávního stavu. Ze zákona tedy vyplývá, že způsob stanovení výše sankce
(pokuty), je výsledkem správního uvážení, a to z hlediska zákonem stanovených rozhodných
kritérií, přičemž uvážení musí být soudem přezkoumatelné ve smyslu § 75 a § 78 s.ř.s. Má-li
soud posoudit, zda rozhodnutí v části, jíž stanovilo výši pokuty, a bylo tedy vydáno na
základě volné úvahy, nevybočilo z mezí a hledisek stanovených zákonem, nepostačuje, že
stanovená výše je v rozpětí, které zákon připouští, ale musí být přezkoumatelné i potud,
jakými úvahami byl správní orgán veden při stanovení této výše. Tam, kde je rozhodnutí
vydáno na základě zákonem dovoleného diskrečního práva správního orgánu, je ovšem
i povinností tohoto orgánu volné úvahy užít, tj. zabývat se všemi hledisky, která jsou jako
premisy takové úvahy nezbytná, opatřit si za tím účelem potřebné důkazní prostředky, provést
jimi důkazy, vyvodit z těchto důkazů skutková i právní zjištění a poté správním uvážením
dospět k rozhodnutí. Z odůvodnění rozhodnutí správního orgánu musí být tedy seznatelné,
jaké úvahy jej vedly k uložení sankce v té či oné výši. Pokud zákon z řady možných a v úvahu
přicházejících hledisek při stanovení výše pokuty zmiňuje alespoň některá, pak takovouto
právní úpravou váže správní orgán v tom směru, že právě těmito zákonnými hledisky se
správní orgány musí zabývat vždy (avšak nikoli pouze jimi), když vedle tohoto správnímu
orgánu ponechává na úvaze, zda přihlédne ještě k hlediskům dalším, v zákoně neuvedeným,
leč pro projednávaný případ významným. Odůvodnění výše pokuty uvedené v rozhodnutí
správního orgánu prvního stupně a potvrzené žalovaným se se zákonnými hledisky
uvedenými v § 38 odst. 2 ZIP vypořádalo pouze tím, že je konstatovalo. Předestření
důkazních prostředků a provedených důkazů, vyvození skutkových i právních zjištění z těchto
důkazů a popis správního uvážení, ke kterým ČIŽP dospěla, v rozhodnutí chybí. Co se týče
vzniklých nebo hrozících škodlivých následků v oblasti životního prostředí nebo v oblasti
zdraví člověka, ČIŽP dokonce konstatovala, že „jelikož v rámci správního řízení nebylo
prokázáno, že dalším provozem zařízení nebo jeho části nastalo nebo hrozilo závažné
poškození životního prostředí nebo značné materiální škody, nebyl ze strany ČIŽP ani
uplatněn postup dle § 34 písm. b) ZIP. Dle žalobce skutečně za celý čas provozu předmětného
pokračování 9 9A 242/2010
zařízení nikdy k poškození ani potencionálnímu ohrožení životního prostředí, k ovlivnění
emisí či jiného znečištění nedošlo. Z těchto důvodů se žalobce domnívá, že napadené
rozhodnutí o uložení pokuty je zcela neodůvodněné.
Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě
označil jednotlivé žalobní námitky za liché, přičemž argumentoval shodně jako v odůvodnění
napadeného rozhodnutí.
V podání ze dne 2.5.2011 žalobce poukázal na to, že ČIŽP poskytla deníku „Severní
Morava a Slezsko“ údaje o pokutách, které různým subjektům udělila v roce 2010. Z článku,
který vyšel dne 8.3.2011, plyne, že nejvýznamnějším případem roku bylo uložení dvou
miliónových pokut žalobci. Zjevný nepoměr mezi výší pokut uložených žalobci a výší pokut
uložených ostatním subjektům dle mínění žalobce svědčí o tom, že výše pokut nebyla
stanovena zákonným způsobem. Žalobce se domnívá, že se stal objektem určeným k likvidaci
v rámci konkurenčního boje za vydatné pomoci správního orgánu. Žalovaný v reakci na toto
žalobcovo podání uvedl, že provoz zařízení bez integrovaného povolení, který patří mezi
nejzávažnější správní delikty, byl v roce 2010 ČIŽP Ostrava zjištěn pouze ve dvou případech,
které se týkaly žalobce.
Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí,
jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních
bodů, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování
správního orgánu (§ 75 s.ř.s.).
Správní orgány obou stupňů vyšly při rozhodování v dané věci ze zjištění, že „Výrobní
zařízení Bohumín“ sestává z vlastní technologické linky (rozdružovací stanice, dopravníkový
pás, homogenizační stanice, šnekový podavač s násypkami, vynášecí dopravníkový pás,
potrubní rozvody s příslušnými armaturami a regulační radou, elektrorozvody s ovládacím
panelem) a manipulační plochy včetně jímky povrchových vod. Do zařízení bylo přijímáno po
31.10.2007 více než 10 t nebezpečných odpadů denně, a to odpadů kat. č. 100207* - Pevné
odpady z čištěni plynů obsahující nebezpečné látky, 100213* - Kaly a filtrační koláče
z čištění plynu obsahující nebezpečné látky, 100907* - Licí formy a jádra použitá k odléváni
obsahující nebezpečné látky, 190205* - Kaly z fyzikálně-chemického zpracováni obsahující
nebezpečné látky, 190813* - Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod
obsahující nebezpečné látky, a to za účelem jejich využívání, což vyplynulo z předložených
dokladů (Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2007-2009, průběžná evidence
odpadů za roky 2007-2009, evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR).
Kapacitní možnosti předmětného zařízení umožňují příjem N odpadů v množství více než 10 t
za den, a toto množství bylo žalobcem opakovaně do zařízení přijímáno, což bylo prokázáno
z hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2007-2009, z evidenčních listů pro
přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (č. 43350, č. 43348, č. 39931, č. 43349,
č. 43117, č. 43224, č. 43283, č. 43226). Dle doložené technické dokumentace je projektovaná
kapacita zařízení 60 t výrobku za hod. Z předložených podkladů vyplynulo, že v roce 2007
bylo při výrobě stavebních hmot v zařízení využito celkem 20173,37 tun N odpadů,
tj. průměrně 55 t/den za kalendářní rok z celkových 63308,37 tun všech využitých odpadů,
v roce 2008 celkem 11 905,09 tun N odpadů, tj. průměrně 33 t/den za kalendářní rok
z celkových 48025,03 tun všech využitých odpadů. V roce 2009 celkem 6841,86 tun
N odpadů, tj. průměrně 19 t/den za kalendářní rok z celkových 21602,91 tun všech využitých
odpadů.
pokračování 10 9A 242/2010
Výše uvedená skutková zjištění správního orgánu týkající se množství odpadů
přijímaných do předmětného zařízení žalobce v podané žalobě nijak nezpochybnil.
V posuzované věci vyšel soud z následně uvedené právní úpravy:
Podle § 2 písm. a) ZIP ve znění účinném k datu vydání napadeného rozhodnutí se pro
účely tohoto zákona zařízením rozumí stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna
či více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a jakékoli další
s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi
uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu probíhajícími v dotčeném místě a mohly by
ovlivnit emise a znečištění, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou
k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a procesů; za zařízení se považuje i stacionární
technická jednotka neuvedená v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže provozovatel zařízení
pro ni požádá o vydání integrovaného povolení.
V příloze č. 1 ZIP, bodu 5 (Nakládání s odpady) je v odstavci 5.1. uvedeno „Zařízení
na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními
oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně.“
Podle § 2 písm. g) ZIP se pro účely tohoto zákona integrovaným povolením rozumí
rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení, včetně provozu činností přímo
spojených s provozem zařízení v místě a které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek,
vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany
životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy
umožňují.
Podle § 2 písm. i) ZIP se pro účely tohoto zákona provozovatelem zařízení rozumí
právnická osoba nebo fyzická osoba, která provozuje nebo bude provozovat zařízení.
Podle § 16 odst. 2 ZIP provozovatel zařízení nesmí bez platného integrovaného
povolení zařízení provozovat. Tím nejsou dotčena ustanovení § 42 až 44.
Podle § 37 odst. 2 ZIP právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel
zařízení dopustí správního deliktu tím, že provozuje zařízení bez platného integrovaného
povolení, bez pravomocného rozhodnutí o podstatné změně integrovaného povolení nebo
v rozporu s podmínkami integrovaného povolení.
Podle § 37 odst. 4 písm. b) ZIP za správní delikt se uloží pokuta do 7 000 000 Kč, jde- li o správní delikt podle odstavců 2 a 3.
Podle § 38 odst. 2 ZIP při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne
k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, ke vzniklým nebo
hrozícím škodlivým následkům v oblasti životního prostředí nebo v oblasti zdraví člověka
a době trvání protiprávního stavu.
Podle § 38 odst. 4 ZIP odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže
správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
pokračování 11 9A 242/2010
Podle § 38 odst. 5 ZIP správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
inspekce. Správní delikty podle § 37 odst. 1 až 3 projednává v prvním stupni též krajský úřad
nebo krajská hygienická stanice, přičemž příslušným orgánem k projednání správního deliktu
je ten orgán, který zahájí řízení jako první.
Podle § 4 písm. l) zákona o odpadech ve znění účinném do 30.6.2010 se pro účely tohoto zákona využíváním odpadů rozumí činnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
Podle § 4 písm. m) zákona o odpadech se pro účely tohoto zákona materiálovým
využitím odpadů rozumí náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze
považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu
nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.
Podle § 11 odst. 1 zákona o odpadech každý má při své činnosti nebo v rozsahu své
působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před
jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.
Podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo
výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je
udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem (dále jen "souhlas
k provozování zařízení"). V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí krajský úřad
posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisejí. Souhlas k provozování skládek
nebezpečných odpadů se uděluje na dobu určitou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti souhlasu
krajský úřad prodlouží na základě žádosti provozovatele skládky nebezpečných odpadů vždy
nejvýše na další 4 roky, pokud jsou splněny podmínky a plněny povinnosti při provozování
skládky stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.
Podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech v zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona
určena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky
stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní
právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno, a právní předpisy na ochranu
zdraví lidí a životního prostředí. K provozování takovýchto zařízení není požadován souhlas
k provozování zařízení podle odstavce 1.
Podle § 14 odst. 4 zákona o odpadech kolaudační souhlas, vydaný podle zvláštního
právního předpisu pro stavby určené k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
nelze vydat bez rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení podle odstavce
1.
Podle § 82 odst. 2 zákona o odpadech souhlas k provozování zařízení podle § 14
odst. 1, § 16 odst. 2 a 3, § 12 odst. 5, souhlas podle § 51 odst. 1, stanovení doby trvání
a podmínky péče podle § 52 a vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. a) až d) se nevydají podle
tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného
povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní
ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.
V příloze č. 3 zákona o odpadech (Způsoby využívání odpadů) je pod kódem R5 uvedena „Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů,“ pod kódem R12 je pak
pokračování 12 9A 242/2010
uvedena „Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1až R11.“
Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.
Soud neshledal opodstatněnými námitky namířené proti klíčovému závěru žalovaného
(jakož i správního orgánu I. stupně), že „výrobní zařízení Bohumín“ je zařízením ve smyslu
§ 2 písm. a) ZIP, které mohl žalobce podle § 16 odst. 2 téhož zákona provozovat pouze na
základě platného integrovaného povolení. To, že žalobce v rozhodném období v předmětném
zařízení vyráběl stavební hmoty a že výstupem tohoto výrobního procesu byly certifikované
výrobky, není pro posouzení charakteru předmětného zařízení určující. Podstatné je to, zda
v předmětném zařízení probíhala některá z činností uvedených v příloze č. 1 ZIP. Správní
orgány obou stupňů v souzené věci zjistily, že žalobce v předmětném zařízení nakládá ve
značném rozsahu s nebezpečnými odpady (viz shora popsaná skutková zjištění ČIŽP), a to
tak, že tyto odpady zde materiálově využívá k výrobě stavebních hmot. Na základě těchto
zjištění dospěly k závěru, že předmětné zařízení je zařízením na využívání nebezpečného
odpadu o kapacitě větší než 10 t denně, a že se tedy jedná o zařízení uvedené v bodě 5
(Nakládání s odpady), odstavci 5.1. přílohy č. 1 ZIP, k jehož provozu zákon vyžaduje platné
integrované povolení.
Žalobce nikterak nezpochybňuje zjištění správního orgánu, že k výrobě stavebních
hmot v předmětném zařízení používá mj. též nebezpečné odpady. Připouští, že se jedná
o materiálové využití odpadů ve smyslu § 4 písm. m) zákona o odpadech, zároveň ale namítá,
že toto materiálové využití odpadů nelze považovat za využívání odpadů ve smyslu § 4
písm. l) zákona o odpadech. Tato námitka však nemůže obstát.
V podstatě totožné argumenty, které učinil součástí žalobních bodů, žalobce
opakovaně uplatňoval již v rámci správního řízení, a to jak v námitkách ze dne 7.1.2010
k protokolu o kontrole, tak ve vyjádření účastníka řízení (podání doručené ČIŽP dne 8.4.201)
a posléze i v odvolání. S uvedenou argumentací žalobce se velmi podrobně vypořádal jak
správní orgán I. stupně v rozhodnutí o uložení pokuty, tak žalovaný v odůvodnění napadeného
rozhodnutí. Protože soud považuje závěry ohledně charakteru předmětného zařízení a nutnosti
jeho podřazení pod ZIP, k nimž správní orgány obou stupňů ve svých rozhodnutích dospěly,
za přiléhavé a takřka vyčerpávající, nezbývá mu, než aby na ně nyní odkázal a převzal je jako
závěry vlastní. Takový postup ostatně aproboval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne
27.7.2007, čj. 8 Afs 75/2005-130.
Ve shodě se žalovaným má soud za to, že materiálové využití odpadů je nutno podřadit
pod pojem využívání odpadů, neboť se jedná o jeden ze způsobů (slovy žalovaného
„podmnožinu“) využívání odpadů. Dalším takovým způsobem využívání odpadů, jenž zákon
o odpadech výslovně upravuje, je energetické využití odpadů (§ 4 písm. n/). V příloze č. 3
zákona o odpadech, která vymezuje jednotlivé způsoby využívání odpadů, je energetické
využití odpadů uvedeno pod kódem R1. Z toho, že příloha 3 zákona o odpadech výslovně
neuvádí jako jeden ze způsobů využívání odpadů pod jedním kódem materiálové využití
odpadů (jako celek), tak jako je tomu v případě energetického využívání odpadů, však
v žádném případě není možné dovozovat, že materiálové využití odpadů vůbec nespadá pod
pojem využívání odpadů. Nelze totiž přehlédnout, že zmíněná příloha 3 pod dalšími kódy
uvádí takové konkrétní způsoby využívání odpadů, které nepochybně jsou materiálním
využitím odpadů ve smyslu § 4 písm. m) zákona o odpadech, jako např. R2 -
Získání/regenerace rozpouštědel, R3 - Získání/regenerace organických látek, které se
pokračování 13 9A 242/2010
nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů), R4 -
Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin či R5 - Recyklace/znovuzískání ostatních
anorganických materiálů.
Novela zákona o odpadech provedená zákonem č. 154/2010 Sb., která nabyla
účinnosti dne 1.7.2010 a která v novém znění § 4 písm. s) výslovně označila materiálové
využití odpadů za jeden ze způsobů využití odpadů (zahrnující recyklaci a další způsoby
využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou bezprostředního
získání energie), tak pouze navázala na dosavadní koncepci zákona a – pravděpodobně
s cílem předejít možným pochybnostem - jednoznačně formulovala tentýž závěr, který bylo
možné dovodit i z dosavadního znění zákona. Tuto novelizaci tudíž nelze vykládat tak, jak to
činí žalobce, tedy jako potvrzení jeho názoru, že podle právní úpravy obsažené v zákoně
o odpadech před zmíněnou novelizací materiálové využití odpadů vlastně žádným
využíváním odpadů nebylo. Jak správně poznamenal žalovaný, pojem materiálové využití
odpadů byl již před zmíněnou novelizací zákona o odpadech jednou ze dvou podstatných
forem (obecnějšího) pojmu využívání odpadů a zůstal jí i po této novelizaci. Soud k tomu
dodává, že žalobcův poukaz na novou definici odpadu a jiné chápání druhotných surovin
podle novelizovaného znění zákona s projednávanou věcí vůbec nesouvisí, nehledě k tomu, že
ani podle relevantní právní úpravy obsažené v § 4 písm. m) zákona o odpadech v jeho znění
účinném do 30.6.2010 nebyly druhotné suroviny vymezeny jako odpady, ale jako látky
získané z odpadů, sloužící k náhradě prvotních surovin. Co se týče ustanovení § 5 zákona
o odpadech, v němž je upraveno zařazování odpadu dle Katalogu odpadů, toto při novelizaci
provedené zákonem č. 154/2010 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.7.2010, nedoznalo naprosto
žádných změn.
Ustanovení § 11 odst. 1 zákona o odpadech, v němž je zakotvena povinnost
upřednostňovat využití odpadů před jejich odstraněním s tím, že materiálové využití odpadů
má přednost před jiným využitím, je pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí
irelevantní, neboť napadeným rozhodnutím není žalobci vytýkáno porušování této povinnosti.
Ani z tohoto ustanovení nevyplývá, že by materiálové využití odpadů na straně jedné
a využívání odpadů na straně druhé byly dvě zcela odlišné kategorie. Zmíněné ustanovení
pojímá materiálové využití odpadů pouze jako jeden z možných způsobů využití odpadů, tedy
jako podmnožinu obecného pojmu využití (využívání) odpadů, když výslovně připouští
i možnost jiného (míněno jiného než materiálového) využití odpadů, což je ovšem zcela
v souladu se závěrem, k němuž v projednávané věci dospěl žalovaný.
Žalovaný právem dovodil, že materiálové využití nebezpečných odpadů, k němuž
v rozhodném období docházelo v předmětném zařízení a které spočívalo v tom, že žalobce
tyto odpady používal jako vstupní „suroviny“ k výrobě stavebních materiálů, lze podřadit pod
způsob využívání odpadů uvedený v příloze č. 3 zákona o odpadech pod kódem R5 -
Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů, přičemž tomuto konečnému
využití odpadů předcházel způsob využití odpadů uvedený pod kódem R12 - Předúprava
odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11.
Není pravdou, že by žalovaný při rozhodování v dané věci popíral, že materiálovým
využitím odpadů je též využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným
účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie, jak stanoví § 4 písm. m) zákona
o odpadech. Jádrem úvah žalovaného je zcela jiný závěr, a sice že materiálové využití odpadů
je jedním ze způsobů využívání odpadů, a tudíž spadá pod obecnou kategorii označenou
v zákoně slovy využívání odpadů.
pokračování 14 9A 242/2010
Soud – opět zcela ve shodě s názorem žalovaného - považuje žalobcovo tvrzení, že
materiálové využití odpadů není využíváním odpadů, a tím ani nakládáním s odpady, za ryze
účelovou konstrukci nemající oporu v zákoně, jejímž jediným cílem je snaha vyhnout se
povinnosti získat integrované povolení pro předmětné zařízení, resp. sankci za provoz tohoto
zařízení bez platného integrovaného povolení.
Protože žalobce v předmětném zařízení prokazatelně využíval odpady (viz výše), tedy
nakládal s nimi (podle § 4 písm. d/ zákona o odpadech se nakládáním s odpady rozumí též
jejich využívání), neobstojí jeho obrana, že předmětné zařízení bylo zařízením ve smyslu § 14
odst. 2 zákona o odpadech, tj. zařízením, které není podle zákona o odpadech určeno
k nakládání s odpady. Naopak je nutno přisvědčit závěru žalovaného, že předmětné zařízení je
zařízením, na které dopadá ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, neboť jde o zařízení
k využívání odpadů, které vyžaduje splnění povolovacího procesu ve smyslu tohoto
ustanovení.
Ze skutečnosti, že zákon o odpadech ani jeho prováděcí předpisy neupravují postup
v pochybnostech, zda konkrétní (technologické) zařízení je zařízením podle § 14 odst. 1
zákona o odpadech, či zda se jedná o zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, pro
provozovatele daného zařízení (zde žalobce) neplyne oprávnění, aby se na základě vlastní
úvahy rozhodl, v jakém režimu hodlá dané zařízení provozovat. V souzené věci nejsou
jakékoliv pochybnosti na místě – v předmětném zařízení prokazatelně docházelo ve značném
rozsahu k nakládání s nebezpečnými odpady spočívajícímu v jejich využívání (materiálovém
využití), a tudíž jde jednoznačně o zařízení ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
To, že žalobce označuje za protiprávní stanovisko odboru integrované prevence a IRZ
MZP, č.j. 35716/ENV/10 ze dne 19.5.2010, podle kterého za situace, kdy jsou primárním
vstupním zdrojem v zařízení odpady kategorie O a N, které jsou zde využívány ve smyslu
zákona o odpadech, lze předmětné zařízení provozovat pouze na základě souhlasu krajského
úřadu vydaného dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, není nikterak překvapivé. Uvedené
stanovisko vyjadřuje shodný názor, který v napadeném rozhodnutí zaujal i žalovaný a proti
němuž žalobce brojí podanou žalobou.
Tvrzení žalobce, že předmětné zařízení bylo rozhodnutím č.j. Výst. 1386/2004/Wa ze
dne 1.9.2004 vydaným Městským úřadem Bohumín zkolaudováno jako semimobilní zařízení
na výrobu stavebních hmot, neprokazuje nezákonnost závěrů žalovaného a potažmo
napadeného rozhodnutí. I s touto argumentací žalobce se žalovaný řádně vypořádal, když
konstatoval, že z uvedeného kolaudačního rozhodnutí nevyplývá, jaké vstupní suroviny mají
být v zařízení využívány. Především je ale nutno se žalovaným souhlasit v tom, že je nutno
vycházet z reálně prokázané činnosti realizované žalobcem v předmětném zařízení
v kontrolovaném období a z toho, že ZIP nepřipouští žádnou výjimku z povinnosti mít
integrované povolení pro provoz zařízení, v němž je prováděna činnost, která spadá pod
některou z kategorií průmyslových činností podle přílohy č. 1 ZIP. Protože předmětné
zařízení je z výše popsaných důvodů takovým zařízením, bylo zákonnou povinností žalobce
provozovat jej pouze s platným integrovaným povolením. Ani existence případného
kolaudačního rozhodnutí či Provozního řádu zařízení nemůže žalobce této povinnosti zprostit.
Je jistě právem žalobce jakožto provozovatele předmětného zařízení rozhodnout, jaké
suroviny bude ve svém výrobním zařízení používat k výrobě finálních výrobků a zda místo
nich (při dodržení technologického postupu výroby) použije nebezpečné odpady, pokud tyto
pokračování 15 9A 242/2010
splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny. Skutečnost, že nebezpečné odpady splňují
takové požadavky a lze je využít k výrobě určitého výrobku, však neznamená, že nebezpečné
odpady tím ztrácí svojí povahu a přestávají být nebezpečným odpadem. Žalobce zároveň musí
počítat s tím, že předmětné zařízení se v důsledku takového materiálového užití nebezpečných
odpadů stává zařízením na využívání nebezpečného odpadu, a dosahuje-li jeho kapacita
hranice uvedené v bodu 5.1. přílohy č. 1 ZIP, pak se jedná (při splnění dalších definičních
znaků) o zařízení ve smyslu § 2 písm. a) ZIP, k jehož provozování je nutné předem získat
platné integrované povolení.
Žalobce již v průběhu řízení před správním orgánem I. stupně na svou obhajobu
uváděl, že předmětné zařízení je semimobilní a nikoli stacionární, a tudíž nespadá pod definici
zařízení zakotvenou v § 2 písm. a) ZIP. S touto jeho argumentací se dostatečně podrobně
vypořádal správní orgán I. stupně v odůvodnění svého rozhodnutí, v němž konstatoval, že dle
doložené technické dokumentace se jedná o semimobilní technologickou linku pro výrobu
stavebních hmot. Předmětné zařízení bylo rozhodnutím KÚ MSK č.j ŽPZ/4301/04/Kd ze dne
3.6.2004 povoleno jako stavba středního zdroje znečišťování ovzduší pro stacionární
technologickou linku a následně rozhodnutím KÚ MSK č.j. ŽPZ/75/05/Kd ze dne 4.1.2005
byla tato stacionární technologická linka povolena do trvalého provozu. Správní orgán
I. stupně vyšel z toho, že při posuzování různých zařízení je nutné se zabývat jejich skutečnou
„mobilitou” tak, aby nedocházelo k úmyslnému označování některých zařízení za mobilní.
Dále uvedl, že cílem integrované prevence má být postihnout dopady na životní prostředí
z komplexu provozoven, ze souborů jednotek, které na sebe technicky navazují, což je
vymezováno tak, že bez vzájemných vazeb nemohou plnit své funkce (§ 1 a 2 ZIP).
Předmětné zařízení zahrnuje kromě vlastní technologické linky (rozdružovač, homogenizér,
šnekový podavač s násypkami, vynášecí dopravníkový pás, potrubní rozvody s příslušnými
armaturami a regulační řadou, elektrorozvody s ovládacím panelem) i manipulační plochu
a jímku povrchových vod. Z tohoto popisu zařízení je zřejmé, že toto zařízení nemůže být
schopno pohybu a samostatné funkce, aby přitom ještě zachovalo svou provozuschopnost.
Správní orgán I. stupně k tomu dodal, že zařízení je umístěno v areálu skládky ŽDB a.s„ kde
je dle doložené provozní evidence nepřetržitě provozováno od roku 2000. Z těchto závěrů
správního orgánu zřetelně vyplývá jeho nesouhlas s tvrzením žalobce, že dané zařízení nelze
považovat za stacionární (technickou jednotku).
Protože žalobce v odvolání neuvedl žádné nové argumenty, jimiž by výše zmíněné
závěry správního orgánu I. stupně zpochybnil, a pouze zopakoval své předchozí tvrzení, že
předmětné zařízení je semimobilní a nikoli stacionární, nebylo zapotřebí, aby žalovaný
v napadeném rozhodnutí znovu výslovně opakoval závěry správního orgánu I. stupně
o stacionárním „charakteru” předmětného zařízení. To, že se i s těmito závěry ztotožnil,
jednoznačně plyne ze skutečnosti, že napadeným rozhodnutím odvolání jako nedůvodné
zamítl a potvrdil prvostupňové rozhodnutí. V závěru odůvodnění napadeného rozhodnutí
ostatně žalovaný výslovně konstatoval, že „.... rozhodnutí inspekce rovněž neodporuje
veřejnému zájmu, vychází ze stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (§ 3 správního
řádu) a námitky odvolatele nezpochybnily ani jeho věcnou správnost.” Soud k tomu pro
úplnost dodává, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně tvoří dle ustálené judikatury
správních soudů jeden celek s rozhodnutím odvolacího orgánu, jímž bylo prvostupňové
rozhodnutí potvrzeno, což znamená, že závěry správního orgánu I. stupně, s nimiž se odvolací
orgán v rozhodnutí o odvolání ztotožnil, se nutně stávají též součástí argumentace odvolacího
orgánu.
pokračování 16 9A 242/2010
Klíčový závěr žalovaného, že předmětné zařízení je zařízením ve smyslu § 2 písm. a)
ZIP, které mohl žalobce podle § 16 odst. 2 téhož zákona provozovat pouze na základě
platného integrovaného povolení, je ze všech shora rozvedených důvodů v souladu se
zákonem. Protože žalobce předmětné zařízení provozoval bez platného integrovaného
povolení, dopustil se správního deliktu, za který byl inspekcí právem sankcionován.
Soud shledal neopodstatněnou též námitku, jejíž podstatou je tvrzení žalobce, že
sankce mu byla v souzené věci uložena až po uplynutí subjektivní lhůty, ve které dle § 38
odst. 4 ZIP zaniká odpovědnost právnické osoby za správní delikt. Je pravdou, že krajský úřad
podle § 33 písm. c) ZIP rozhoduje o správních deliktech podle § 37. Stejnou pravomocí je
ovšem podle § 34 písm. c) téhož zákona nadána také inspekce a podle § 35 písm. d) i krajské
hygienické stanice. Aby se předešlo pochybnostem o tom, který z těchto orgánů je příslušný
k rozhodování v konkrétní věci, obsahuje ZIP ustanovení § 38 odst. 5, podle něhož „správní
delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává inspekce. Správní delikty podle § 37
odst. 1 až 3 projednává v prvním stupni též krajský úřad nebo krajská hygienická stanice,
přičemž příslušným orgánem k projednání správního deliktu je ten orgán, který zahájí řízení
jako první.“ Toto ustanovení žalobce zcela pominul.
V souzené věci bylo správní řízení o uložení pokuty za spáchání správního deliktu,
jehož se žalobce dopustil provozováním „výrobního zařízení Bohumín“ bez platného
integrovaného povolení, zahájeno inspekcí, o čemž svědčí její „Oznámení o zahájení
správního řízení ve věci uložení pokuty“ ze dne 23.3.2010 adresované žalobci. Příslušným
orgánem k projednání správního deliktu tedy byla v souladu s výše citovaným ustanovením
§ 38 odst. 5 ZIP právě (a pouze) inspekce, a počátek běhu subjektivní prekluzivní lhůty
zakotvené v § 38 odst. 4 ZIP tak lze vztahovat pouze k ní, resp. k tomu, kdy se inspekce
dozvěděla o správním deliktu žalobce. Jinak řečeno, to, zda a kdy se o daném správním
deliktu dozvěděl Krajský úřad Moravskoslezského kraje, je z hlediska běhu subjektivní
prekluzivní lhůty bezpředmětné, neboť tento správní orgán vůbec nebyl orgánem příslušným
k projednání správního deliktu.
Vzhledem k tomu, že předmětné zařízení je zařízením ve smyslu § 2 písm. a) ZIP,
které mohl žalobce podle § 16 odst. 2 téhož zákona provozovat pouze na základě platného
integrovaného povolení (k tomu viz výše), bylo zákonnou povinností (nikoliv pouze
fakultativní možností) žalobce požádat příslušný orgán o vydání integrovaného povolení,
a zahájit tak řízení o vydání integrovaného povolení ve smyslu § 3 a násl. ZIP. Této
povinnosti nemohlo žalobce zprostit jeho nesprávné přesvědčení, že dané zařízení nespadá do
působnosti ZIP, ani v žalobě zmiňované „konzultace“ dané problematiky na krajském úřadu.
Z uvedeného důvodu soud shledal nadbytečným provádění dokazování výslechem v žalobě
označených svědků Ing. T. a ing. J., kteří se měli za žalobce účastnit zmíněných konzultací na
krajském úřadu, neboť výpovědi těchto svědků by nemohly nijak ovlivnit závěr soudu o
existenci zákonem stanovené povinnosti žalobce požádat příslušný orgán o vydání
integrovaného povolení ve vztahu k předmětnému zařízení.
Soud na tomto místě uvádí, že žalobce v žalobě označil jako další důkazy rozhodnutí
správních orgánů obou stupňů, jakož i své odvolání. Správní spis týkající se předmětné věci,
obsahující mj. též originály těchto listin, je ze zákona podkladem, z něhož soud při
přezkoumání žalobou napadeného rozhodnutí správního orgánu vychází, a proto se jím
dokazování neprovádí. Při přezkoumání napadeného rozhodnutí soud nutně z obsahu
správního spisu vychází, neboť jeho povinností je mj. posoudit, zda skutkový stav, který vzal
správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, je se správním spisem v souladu a zda v něm
pokračování 17 9A 242/2010
má oporu (§ 76 odst. 1 písm. b/ s.ř.s.). V souzené věci bylo možné o žalobě rozhodnout na
základě důkazů provedených v průběhu správního řízení a zdokumentovaných ve správním
spise; provádění jakýchkoliv dalších důkazů proto soud shledal nadbytečným.
Soud nevešel ani na námitky, jimiž žalobce brojí proti nedostatečnému zdůvodnění
výše uložené pokuty. Žalobce sice v žalobě cituje určité pasáže z odůvodnění rozhodnutí
správního orgánu I. stupně, jež se týkají úvah, jimiž byla inspekce vedena při stanovení výše
pokuty, soud však nemohl přehlédnout, že se jedná pouze o méně podstatnou a do jisté míry
obecnou část odůvodnění. Tu podstatnější a obsahově také mnohem rozsáhlejší část
odůvodnění, ve které se inspekce podrobně vypořádala s jednotlivými hledisky, ke kterým
měla podle § 38 odst. 2 ZIP přihlédnout při určení výměry pokuty, žalobce z neznámého
důvodu v žalobě přešel bez povšimnutí, jako by ji ani nezaregistroval. Protože soud
nepovažuje za potřebné opakovat jednotlivé argumenty, jež inspekce zohlednila při určení
výše pokuty, odkazuje na tomto místě na stranu 11 až 13 rozhodnutí správního orgánu
I. stupně, kde jsou uvedeny naprosto konkrétní úvahy správního orgánu ohledně jednotlivých
kritérií rozhodných pro určení výměry pokuty (závažnost správního deliktu, způsob jeho
spáchání, vzniklé nebo hrozící škodlivé následky v oblasti životního prostředí nebo v oblasti
zdraví člověka, doba trvání protiprávního stavu). Soud považuje za podstatné, že tyto
konkrétní argumenty správního orgánu žalobce ničím nezpochybnil ani nevyvrátil. Jeho
žalobní námitky, jimiž správnímu orgánu toliko v obecné rovině vytýká nevypořádání kritérií
rozhodných pro stanovení výše pokuty přezkoumatelným způsobem, proto nemohou být
úspěšné.
Tvrzení žalobce, že se inspekce v odůvodnění rozhodnutí o uložení pokuty se
zákonnými hledisky uvedenými v § 38 odst. 2 ZIP vypořádala pouze tím, že tato hlediska
konstatovala, tedy naprosto neodpovídá skutečnosti. Inspekce v souzené věci přihlédla ke
konkrétním okolnostem daného případu, když mj. vzala v potaz značné množství odpadů (a to
včetně odpadů nebezpečných), využívaných v předmětném zařízení v kontrolovaném období,
či delší dobu (v trvání cca 23 měsíců), po kterou trval zjištěný protiprávní stav spočívající
v provozování předmětného zařízení bez platného integrovaného povolení.
Jak žalovaný správně poznamenal, konstatování inspekce, že v rámci správního řízení
nebylo prokázáno, že dalším provozem zařízení nebo jeho části nastalo nebo hrozilo závažné
poškození životního prostředí nebo značné materiální škody, je toliko zdůvodněním toho,
proč nebyl v dané věci ze strany inspekce uplatněn postup dle § 34 písm. b) ZIP, tj. proč
inspekce nenařídila žalobci omezení nebo zastavení provozu zařízení nebo jeho části.
Znakem skutkové podstaty správního deliktu, za který byl žalobce v projednávané věci
sankcionován, tj. správního deliktu uvedeného v § 37 odst. 2 ZIP, není faktické poškození
životního prostředí. Skutečnost, že správní orgán nezjistil, že v důsledku provozování
předmětného zařízení došlo ke vzniku škody na životním prostředí, proto žalobce nezbavuje
odpovědnosti za spáchání tohoto správního deliktu. Vzniklé nebo hrozící škodlivé následky
v oblasti životního prostředí nebo v oblasti zdraví člověka jsou však jedním z kritérií, k nimž
byla inspekce povinna přihlížet při stanovení výše pokuty. Jak již soud shora konstatoval, tuto
povinnost inspekce řádně splnila. V rámci vypořádání zmíněného kritéria přiléhavě poukázala
na to, že již samotný fakt provozování zařízení bez platného integrovaného povolení vyvolává
nebezpečí vzniku škodlivého následku, tedy možnost ohrožení životního prostředí.
Skutečnost, že v předmětném zařízení docházelo k nakládání s nebezpečnými odpady
v množství větším než 10 t denně, samozřejmě znamená potenciální ohrožení kvality
podzemních vod, životního prostředí a zdraví lidí. Inspekce vzala v úvahu z podkladů zjištěné
pokračování 18 9A 242/2010
skutečné množství nebezpečných odpadů, které bylo v předmětném zařízení v kontrolovaném
období využito při výrobě stavebních hmot, a toto množství právem označila za velmi
významné. Tyto závěry inspekce, jimž následně přisvědčil i žalovaný v napadeném
rozhodnutí, prokazují nedůvodnost tvrzení žalobce, že za celý čas provozu předmětného
zařízení nikdy nedošlo ani k potencionálnímu ohrožení životního prostředí.
K námitce poukazující na zjevný nepoměr mezi výší pokut uložených žalobci a výší
pokut uložených inspekcí v roce 2010 subjektům, obsažené v podání žalobce ze dne 2.5.2011,
ani k ničím nedoložené domněnce žalobce, že se stal „objektem určeným k likvidaci v rámci
konkurenčního boje za vydatné pomoci správního orgánu“, soud při posouzení zákonnosti
napadeného rozhodnutí nepřihlížel, neboť tyto námitky nebyly uplatněny v zákonem
stanovené lhůtě pro rozšíření žaloby (§ 71 odst. 2 s.ř.s.). Pokud by soud postupoval opačně,
tedy pokud by překročil rozsah včas uplatněných žalobních námitek, jednal by v rozporu
s ustanoveními § 75 odst. 2 s.ř.s. a § 71 odst. 2 věta třetí s.ř.s., které mu ukládají přezkoumat
napadené rozhodnutí pouze v mezích žalobních bodů uplatněných v zákonem stanovené lhůtě.
Soud tedy neshledal žalobu důvodnou, a proto ji podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl. Za
splnění podmínek zakotvených v ust. § 51 odst. 1 s.ř.s. soud o věci samé rozhodl bez nařízení
jednání (žalobce ani žalovaný nevyjádřili do dvou týdnů od doručení výzvy soudu svůj
nesouhlas s takovým projednáním věci).
Protože žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné účelně vynaložené
náklady v řízení nevznikly, soud ve druhém výroku rozsudku v souladu s § 60 odst. 1 s.ř.s.
rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou
týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou
vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské
náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní
soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103
odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat
označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu
a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo
rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být
stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho
zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje,
vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů
vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační
stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro
zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu
lze získat na jeho internetových stránkách www.nssoud.cz.
V Praze dne 29. září 2014
JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková
Hlavní stránka ·
Zásady ochrany osobních údajů ·
Smluvní podmínky